Защита права собственности и иных вещных прав
Залог (ипотека)
Слово "ипотека" до сих пор употребляется в нескольких значениях.
Во-первых, его используют для обозначения формы залога с оставлением предмета залога у залогодержателя независимо от того, движимое или недвижимое имущество является предметом залога.
Во-вторых, для обозначения особого вещного права на движимое и недвижимое имущество, позволяющего обеспечить требования кредитора путем распоряжения объектом ипотеки.
В-третьих, во многих правовых системах, в том числе и в российской, его используют исключительно для обозначения залога недвижимого имущества.
Под залогом понимается правоотношение, в котором кредитор (залогодержатель) при неисполнении или ненадлежащем исполнении обеспеченного залогом обязательства имеет право получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами, за изъятиями, установленными законом (п. 1 ст. 334 ГК).
Законодательство в зависимости от того, передается предмет залога залогодержателю или нет, закрепляет конструкции двух видов залога: заклада и залога без передачи имущества залогодержателю (залога в собственном смысле слова).
При закладе имущество передается залогодержателю. При этом важно, что "заимодавец, приобретая в свои руки заложенную вещь, не владеет ею и не пользуется, но только удерживает ее у себя, становится ее оберегателем, следовательно, должен сохранить ее в целости под свою ответственность". Залогодатель имеет право требовать возвращения вещи по исполнении обеспеченного залогом обязательства, в том числе и в случае досрочного исполнения обязательства. Предмет залога может быть оставлен у залогодателя под замком и печатью залогодержателя или с наложением знаков (твердый залог) (п. 2 СТ. 338 ГК), свидетельствующих о залоге. Залогодатель сохраняет право пользования заложенным недвижимым имуществом в соответствии с его назначением.
Субъекты залогового правоотношения
Субъектами залогового правоотношения являются залогодатель и залогодержатель. Залогодатель- это лицо, предоставившее имущество в залог. Залогодержатель- это лицо, принявшее имущество в залог.
В качестве залогодателей и залогодержателей могут выступать как юридические, так и физические лица. Личность кредитора и залогодержателя совпадает во всех случаях, Т.е. залогодержателем может быть только сам кредитор. Залогодателем в соответствии с законом может быть как сам должник, так и третье лицо (п. 1 ст. 335 ГК). В случаях, когда предметом залога является имущество третьего лица, это лицо должно совершать сделку залога не от имени должника, а от собственного имени.
Залогодателем права может быть только лицо, которому принадлежит закладываемое право. Залог права аренды или иного права на чужую вещь не допускается без согласия ее собственника или лица, имеющего на нее право хозяйственного ведения, если законом или договором запрещено отчуждение этого права без согласия указанных лиц (п. 3 ст. 335 ГК).
Закон предусматривает неблагоприятные последствия в случае нарушения залогодателем правил о последующем залоге. В соответствии с п. 2 ст. 351 ГК залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного залогом обязательства, а если его требование не будет удовлетворено, обратить взыскание на предмет залога. Иные последствия предусмотрены для случаев нарушения правил в последующей ипотеке. Закон об ипотеке в п. 3 ст. 43 устанавливает, что последующий договор об ипотеке, заключенный несмотря на запрещение, установленное предшествующим договором об ипотеке, может быть признан судом недействительным по иску залогодержателя по предшествующему договору независимо от того, знал ли залогодержатель по последующему договору о таком запрещении.
Предмет залога
Предметом залога является имущество, специальным образом выделенное в составе имущества залогодателя или переданное залогодержателю, из стоимости которого залогодержатель имеет право в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспечиваемого залогом обязательства удовлетворить свои требования преимущественно перед другими кредиторами.
В качестве предмета залогамогут выступать вещи как движимые, так и недвижимые. Среди движимых вещей самостоятельным предметом залога могут быть ценные бумаги. Залог ценной бумаги производится посредством передачи ее залогодержателю или в депозит нотариуса, если договором не предусмотрено иное (п. 4 ст. 338 ГК).
Не могут быть предметом залогатребования, неразрывно связанные с личностью кредитора, в частности требования об алиментах о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью, и иные права, уступка которых другому лицу запрещена законом (п. 1 ст. 336 ГК).
Недвижимые вещи как предмет залога обладают существенными особенностями, получающими свое отражение в законодательстве, в частности в Законе об ипотеке.
В соответствии с п. 1 ст. 5 Закона об ипотеке по договору об ипотеке может быть заложено недвижимое имущество, указанное в п. 1 ст. 130 ГК, права на которое зарегистрированы в порядке, установленном для государственной регистрации прав на недвижимое имущество. По правилам об ипотеке недвижимого имущества могут передаваться в залог права арендатора (право аренды) недвижимости (ст. 5 Закона об ипотеке).
При ипотеке предприятияили иного имущественного комплекса в целом право залога распространяется на все входящее в его состав имущество, движимое и недвижимое, включая права требования и исключительные права, в том числе приобретенные в период ипотеки, если иное непредусмотрено законом или договором (п. 2 ст. 340 ГК).
Ипотека зданияили сооружения допускается только с одновременной ипотекой по тому же договору земельного участка, на котором находится это здание или сооружение, либо части этого участка, функционально обеспечивающей закладываемый объект, либо принадлежащего залогодателю права аренды этого участка или его соответствующей части (п. 3 ст. 340 ГК). С учетом требований нормы п. 3 ст. 340 ГК в одновременную ипотеку со зданием (сооружением) может быть отдан земельный участок, принадлежащий залогодателю на праве собственности или праве аренды. В тех случаях, когда здание (сооружение) расположено на земельном участке, предоставленном собственнику здания (сооружения) на праве постоянного пользования, здание (сооружение) может быть передано в ипотеку без земельного участка.
При ипотеке земельного участкаправо залога не распространяется на находящиеся или возводимые на этом участке здания и сооружения залогодателя, если в договоре не предусмотрено иное условие.
Если ипотека установлена на земельный участок, на котором находятся здания или сооружения, принадлежащие не залогодателю, а другом улицу, то при обращении залогодержателем взыскания на этот участок и при его продаже с публичных торгов к приобретателю участка переходят права и обязанности, которые в отношении этого лица имел залогодатель (п. 5 СТ. 340 ГК).
Основания возникновения залогового правоотношения
Право залога, как и само залоговое правоотношение, может возникнуть в силу договораили в силу указания закона.
Залог возникает на основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства признается находящимся в залоге (п. 3 СТ. 334 ГК).
Оформление залога
Для договора о залоге предусмотрена обязательная письменная форма(п. 2 СТ. 339 ГК), несоблюдение которой влечет недействительность договора о залоге (п. 4 СТ. 339 ГК). В соответствии с п. 3 ст. 339 ГК РФ государственная регистрацияпредусмотрена только для договора ипотеки. Договор ипотеки, не зарегистрированный в государственном реестре прав на недвижимое имущество, является недействительным (п. 4 ст. 339 ГК).
Договоры залога движимого имуществане подлежат государственной регистрации (в том числе и договоры залога автотранспортных средств) и не становятся недействительными из-за отсутствия регистрации.
Современное российское законодательство не предполагает возможности оформления залога недвижимости (ипотеки) каким-либо другим документом, кроме договора о залоге. Дополнительно к договору о залоге (при условии, что в нем это предусмотрено) может быть выдана закладная, никоим образом договор о залоге не заменяющая, но исключающая возможность передачи прав по этому договору иным способом, кроме как путем передачи прав по закладной.
Согласно п. 2 ст. 13 Закона об ипотеке закладнаяявляется именной ценной бумагой, удостоверяющей следующие права ее законного владельца:
1. право на получение исполнения по денежному обязательству, обеспеченному ипотекой имущества, указанного в договоре об ипотеке, без представления других доказательств существования этого обязательства;
2. право залога на указанное в договоре об ипотеке имущество.
Имущество, заложенное по договору об ипотеке, считается обремененнымипотекой с момента возникновения права залога. Право залога на недвижимое имущество возникает при условии внесения ипотеки в государственный реестр прав на недвижимое имущество.
Содержание залогового правоотношения
Залогодатель сохраняет право распоряжения заложенным имуществом, но с определенными ограничениями. В п. 2 СТ. 346 ГК указано, что залогодатель вправе отчуждать предмет залога, передавать его в аренду или безвозмездное пользование другому лицу либо иным образом распоряжаться им только с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено законом или договором и не вытекает из существа залога.
Несколько иные последствия предусмотрены ст. 39 Закона об ипотеке. При отчуждении недвижимого имущества, заложенного по договору об ипотеке без согласия залогодержателяили с иным нарушением условий договора об ипотеке и требований закона, залогодержатель вправе по своему выбору потребовать:
1. признания сделки отчуждения заложенного имущества недействительной и применения последствий, предусмотренных ст. 167 ГК;
2. досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обращения взыскания на заложенное имущество независимо от того, кому оно принадлежит.
Законом об ипотеке в п. 2 ст. 41 предусмотрены иные последствия. В случаях, когда имущество, являющееся предметом ипотеки, изымается у залогодателя государством в виде санкции за совершение преступления или иного правонарушения (конфискации), ипотека сохраняет силу, а залогодержатель вправе потребовать досрочного исполнения обеспеченного ипотекой обязательства и обращения взыскания на конфискованное имущество. Данный подход более соответствует теории равенства всех субъектов гражданского права, исключающей привилегированное положение государства в гражданских правоотношениях. Поэтому, если предмет залога - недвижимое имущество переходит в результате применения конфискации как меры уголовного наказания к государству, остается в силе принцип следования права залога за предметом залога.
Обращение взыскания на заложенное имущество
Обращение взысканияна заложенное имущество означаетего арест (опись), изъятие и принудительную реализацию (п. 1 ст. 46 Закона Рф "Об исполнительном производстве"). Основаниямидля обращения взыскания на заложенное имущество являются неисполнение или ненадлежащее исполнение должником обеспеченного залогом обязательства по обстоятельствам, за которые он отвечает (п. 1 ст. 348 ГК). Поэтому, например, если неисполнение обеспечиваемого обязательства явилось следствием действия непреодолимой силы, то взыскание на предмет залога не может быть обращено.
Взыскание на предмет залога может быть обращено только по решению суда в случаях:
1. когда для заключения договора о залоге требовалось согласие или разрешение другого лица или органа;
2. когда предметом залога является имущество, имеющее значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества;
3. когда залогодатель отсутствует и установить место его нахождения невозможно (п. 3 ст. 349 ГК).
Реализация заложенного имущества
Реализация (продажа) заложенного имущества, на которое обращено взыскание, производится путем продажи с публичных торгов в порядке, установленном процессуальным законодательством, если законом неустановлен иной порядок (п. 1 ст. 350 ГК). Публичные торги не единственная форма реализации заложенного имущества, на которое обращено взыскание. В п. 2, 3 ст. 54 Закона РФ "Об исполнительном производстве" предписано, что продажа имущества должника, за исключением недвижимого имущества, осуществляется специализированной организацией на комиссионных и иных договорных началах, предусмотренных федеральным законом. Продажа недвижимого имущества должника осуществляется путем проведения торгов специализированными организациями, имеющими право совершать операции с недвижимостью.
Конечной целью правовых экспертиз в области недвижимости на основных этапах юридического сопровождения инвестиционных процессов становится защита права собственности.
Виды гражданско-правовых способов защиты вещных прав
В зависимости от характера нарушения вещных прав и содержания предоставляемой защиты в гражданском праве используются различные способы, юридически обеспечивающие соблюдение интересов собственника или субъекта иного вещного права. Вещно-правовая защита осуществляется с помощью абсолютных исков, т. е. исков, предъявляемых к любым нарушившим вещное право третьим лицам.
Гражданский закон традиционно закрепляет два классических вещно-правовых иска,служащих защите права собственности и иных вещных прав:
- виндикационный (об истребовании имущества из чужого незаконного владения)
- негаторный (об устранении препятствий в пользовании имуществом, не связанных с лишением владения вещью).
Вещные права могут быть нарушены и косвенным образом, как последствия нарушения иных, чаще всего обязательственных прав. Например, лицо, которому собственник передал свою вещь по договору (арендатор, хранитель, перевозчик и т.д.), отказывается вернуть ее собственнику, либо возвращает с повреждениями.
Особым иском, обычно используемым для защиты права собственности, является требование об освобождении имущества из-под ареста(об исключении имущества из описи). Арест имущества, т.е. его опись и запрет им распоряжаться, допускается процессуальным законом в качестве меры, обеспечивающей исполнение судебного решения (в том числе еще на стадии предъявления иска) или приговора о конфискации имущества. Иногда в опись ошибочно включаются вещи, принадлежащие другим лицам (как правило, речь идет о требовании супруга об исключении из описи его доли в общем имуществе или лично ему принадлежащих вещей).
Государственная регистрация субъектов гражданских прав
В настоящее время регистрации подлежат юридические лица и граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица (индивидуальные предприниматели).
Правовая природа регистрации определяется прежде всего правовой природой самого юридического лица и целями, которые ставит государство, вводя регистрацию юридических лиц. Таких целейнесколько:
1. осуществление государственного контроля за выполнением условий ведения предпринимательской деятельности. Регистрирующий орган обязан проверить, отвечают ли учредительные документы фирмы нормам законодательства России. Несоответствие предписанным правилам - одно из немногих и, пожалуй, важнейших оснований отказа в государственной регистрации;
2. получение государством статистических сведений, необходимых для регулирования экономики.
Государственная регистрация объектов гражданских прав
Гражданский кодекс РФ не предусматривает регистрации объектов гражданских прав, а устанавливает требование о регистрацииправ на них. Так, в ст.131 ГК РФ, которая называется "Государственная регистрация недвижимости", речь идет о регистрации прав на недвижимость и сделок с ней. Статья 131 ГК устанавливает наиболее общий порядок государственной регистрации прав на недвижимость, ограничение этих прав, их возникновения, перехода и прекращения, также перечень таких прав.
Право собственности и другие вещные права на недвижимость возникают с момента государственной регистрации.
Государственная регистрация прав и сделок
Государственная регистрация прави государственная регистрация сделокнеразрывно связаны между собой. Основной разновидностью рассматриваемой регистрации в настоящее время является государственная регистрация прав на недвижимость и сделок с недвижимостью, предусмотренная практически во всех современных правопорядках.
В России Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" (далее - Закон N 122-ФЗ) действует с 1998 г. При этом права на недвижимость, возникшие до введения в силу названного акта, признаются независимоот их регистрации и могут быть зарегистрированы по желанию их обладателя.
Анализ системы регистрации прав на недвижимость
Принципы построения российской системы государственной регистрации прав соответствуют мировому опыту. Для нее характерны следующие особенности:
1. установлена государственная регистрация права собственности и других вещных прав на недвижимость, а также их ограничений (п.1 СТ.131 и СТ.164 ГК РФ; ст. Закона о регистрации);
2. сделка с недвижимостью считается зарегистрированной, а правовые последствия в результате этого наступившими со дня внесения записи о праве на недвижимость или сделки с ней в Единый государственный реестр прав (п.7 СТ.16 Закона о регистрации);
3. сведения о государственной регистрации прав на недвижимость являются открытыми (п.А ст.131 ГК РФ, ст.7 Закона о регистрации);
4. государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права, оно может быть оспорено только в суде (п.1 СТ.2 Закона о регистрации);
5. государственная регистрации ведется в Едином государственном реестре прав на всей территории России по единой системе (п.1 ст.131 ГКРФ, п.2 ст.2 Закона о регистрации);
6. каждый объект недвижимости идентифицируется в Едином государственном реестре прав (ст.12 Закона о регистрации);
7. записи в Единый государственный реестр прав вносятся при отсутствии противоречий между заявляемыми правами и уже зарегистрированными правами на данный объект недвижимого имущества (п.1 ст.13 Закона о регистрации).
Государственной регистрации подлежатследующие права на недвижимость и их ограничения (обременения):
- право собственности,
- право хозяйственного ведения,
- право оперативного управления,
- право пожизненного наследуемого владения,
- право постоянного пользования,
- ипотека, сервитуты,
- доверительное управление,
- аренда,
- а также иные права в случаях, предусмотренных законодательными актами.
При этом регистрация является обязательной, что подтверждается многими нормами Гражданского кодекса РФ.
Государственная регистрация прав, возникших до введения в действие Закона о регистрации, осуществляется по желаниюправообладателей. При отсутствии такового правообладатель может не обращаться в учреждение юстиции по регистрации прав в целях регистрации.
Недвижимость и юридические дефекты
С точки зрения инвестиционного бизнеса в сфере недвижимости, юридические дефекты - это такие дефекты в юридической документации, касающейся недвижимости, которые негативно влияют на нормальное владение, пользование и распоряжение недвижимостью.
Юридические дефекты- это фактор, который косвенно может оказывать негативное влияние на текущую инвестиционную стоимость недвижимости; уровень доходности (особенно в долгосрочной перспективе); продажную или арендную маркетабельность (возможность предлагать недвижимость к продаже или в аренду); ликвидность (как продажную, так арендную и залоговую) продажную цену. Одним словом, юридические дефекты - это фактор, усугубляющий инвестиционные риски.
Условно юридические дефектыинвестиционной недвижимости можно классифицировать следующим образом:
1. По природе возникновения:
- юридические дефекты, вызванные ошибками и опечатками в документах;
- юридические дефекты, порожденные нарушениями законодательства.
2. По предмету:
- дефекты документации на право собственности на здания и сооружения;
- дефекты документации относительно земельных прав;
- дефекты арендной документации (имеется в виду, что недвижимость сдана в аренду);
- дефекты разрешительной документации, касающейся строительства (реконструкции, ремонта), а также различного оборудования.
3. По возможности устранения дефекта:
- устраняемые;
- неустраняемые.
В качестве типичных примеровможно привести следующие дефекты:
1. Несоответствие фактического размера и планировки объекта данным, указанным в правоустанавливающей документации и документах БТИ.
2. Ошибки в названиях фирм, именах физических лиц, адресах, различных цифрах.
3. Отсутствие у арендаторов разрешений органов пожарной безопасности, органов санитарно-эпидемиологической службы и органов охраны труда.
4. Несоответствие фактического объема и типов проведенных строительных работ данным, указанным в разрешительной документации.
5. Отсутствие надлежащих полномочий у лиц, подписавших соответствующие документы.
Независимая экспертиза - эффективный инструмент
разрешения конфликтов между участниками строительства
Рост числа правоотношений между участниками рынка недвижимости ведет к росту количества споров, возникающих между участниками. Эти споры бывают совершено разными, но большая их часть возникает по поводукачества, объема и стоимости выполненных работ при выполнении инвестиционного проекта (строительство).
Споры разрешаются в суде. Однако для принятия такого решения суд должен опираться на соответствующие доказательства, предоставление которых как раз является обязанностью сторон. Основные факты, которые требуется доказать - это как раз качество (или отсутствие такого), объем и стоимость выполненных работ. Предоставляемые сторонами спора материалы, как правило, носят прямо противоположный характер. При этом суд не обладает специальными познаниями (согласно закону) и для разъяснения таких вопросов вынужден назначен судебную экспертизу, поручая ее проведение эксперту или экспертной организации. Заключение экспертизы фактически и определит результаты рассмотрения спора.
Юридическим фактом, влекущим возникновение всей системы процессуальных отношений по поводу экспертизы, является определение(постановление) уполномоченного на то органа (суда, следователя, нотариуса, судебного пристава и т.п.) о её назначении. Такое определение может быть вынесено на основании ходатайства заинтересованного лица (стороны в исковом производстве, заявителя в особом производстве и при производстве до судебной экспертизы). В таком случае основаниемдля возникновения правоотношений будет служить ходатайство заявителя плюс определение судьи. Назначить экспертизу суд (следователь, судебный пристав и т.п.) может и по своей инициативе.
На основании постановления о назначении экспертизы между органом ее назначившим и экспертом складываются процессуальные отношения по производству судебной экспертизы.
Содержание процессуальных отношений по производству судебной экспертизы между органом ее назначившим и экспертом составят, с одной стороны, действиясуда, с другой - действия эксперта.
К действиям суда относятся:
- действия по определению и привлечению сведущего лица в качестве эксперта (или по определению экспертного учреждения);
- требование о проведении специального исследования и определение экспертных задач (опосредуются в определении о назначении экспертизы);
- истребования заключения эксперта, его оценка, определение доказательной силы (опосредуются обычно в судебном решении);
- вызов эксперта в судебное заседание для разъяснения заключения;
- допрос эксперта.
Эксперт также совершает действия:
- знакомится с материалами дела;
- просит суд (при необходимости) о предоставлении дополнительных материалов;
- участвует в судебном разбирательстве;
- проявляет экспертную инициативу (если эксперт при производстве экспертизы установит обстоятельства, имеющие значение для дела, по поводу которых ему не были поставлены вопросы, он вправе включить выводы об этих обстоятельствах в свое заключение);
- дает объективное заключение по поставленным вопросам в установленной законом процессуальной форме.
В определенных случаях эксперт может отказатьсяот дачи заключения (если предоставленные ему материалы недостаточны или если он не обладает необходимыми знаниями для выполнения возложенной на него обязанности по даче заключения).
Уяснение существа судебной экспертизы требует раскрытия понятий "специальные знания" и "специальное исследование". Термин "специальные" означает, что в ходе экспертизы эксперт применяет свои профессиональные знания, т. е. такие, которые не являются общеизвестными, аккумулированными в повседневном опыте человека и которые относятся к предмету соответствующей отрасли знания.
Экспертизойявляется применение специальных знаний не в любой форме, а только в форме специального исследования. Исследование предполагает получение таких новых фактических данных, которые до этого суду не были известны и которые иным способом (например, показаниями свидетелей) установить нельзя.
Очень важная особенность, вызывающая трудности у многих адвокатов и юристов, состоит в следующем: действия, составляющие исследование(а именно: выбор специального метода и научных методик, применение их для изучения объекта исследования, получение и анализ промежуточных результатов, профессиональная оценка полученных результатов), процессуальным законом не регулируются и не могут регулироваться, поскольку сам процесс получения знания о фактах в ходе исследования - не предмет нормотворчества. Цель специального исследованиязаключается не в простой констатации установленных экспертом новых фактов объективной реальности, а в их профессиональной оценке.
Суд, как правило, в состоянии оценить лишь полноту заключения эксперта, проверить, на все ли поставленные вопросы даны ответы, оценить соблюдение экспертом необходимых процессуальных требований, наличие у заключения всех требуемых реквизитов.
Орган, назначивший экспертизу, не в состоянии оценитьни научную обоснованность выводов эксперта, ни правильность выбора и применения им методов исследования, ни соответствие этих методов современным достижениям соответствующей области знания, поскольку для такой оценки этот орган должен обладать теми же познаниями, что и эксперт. Более того, существующая форма экспертного заключения не позволяет оценитьдаже компетенцию эксперта, проводившего исследование, поскольку содержит указания лишь нахарактер образования и стаж работы эксперта. Но ни первое, ни второе еще не свидетельствуют о том, что он достаточно профессионально решил именно эту экспертную задачу: о компетентности эксперта в вопросах конкретного экспертного задания судить по этим данным достаточно обоснованно невозможно.
При рассмотрении некоторых категорий дел возникает необходимость определить, были ли нарушены стороной специальные правила, регламентирующие ту или иную сферу профессиональной деятельности.
Экспертное исследование необходимо постольку, поскольку требуется анализ и профессиональная оценка качества осуществляемой деятельности (деятельности, которая сама требует специальной подготовки). Задача эксперта- не констатация нарушения специального правила данным субъектом, но выявление объективных причин, повлекших дезорганизацию профессиональной деятельности.
Учитывая заключение эксперта, суд определяет, насколько правомерным или неправомерным было поведение причинителя вреда, следует ли считать его виновным. Экспертиза здесь необходима для профессионального анализа специальной деятельности, а заключение эксперта является важным доказательством, помогающим суду верно оценить поведение субъекта с юридической точки зрения и правильно разрешить дело по существу.
Согласно закону заключение экспертизы для суда необязательно и оно рассматривается судом на равнее с другими доказательствами. Но, если рассматривается спор в области строительства, т.е. в области, где сплошь и рядом нужны специальные познания, где фигурируют сложные расчеты и лабораторные исследования (это касается любых отраслей промышленности), какие другие доказательства суд должен признать как основные и положить в основу судебного решения. Ответ один - результаты экспертизы. Если экспертиза не удовлетворяет суд, то он назначит дополнительную, повторную, еще раз повторную, но в любом случае основой судебного решения станут результаты экспертизы.
Из всего вышесказанного следует, что, результат рассмотрения спорав области строительства в суде в большей части будет определятьсяименно результатами судебной экспертизы, а, следовательно (фактически), экспертами её проводящими. В таком случае, принимая во внимание решающую доказательную силу экспертизы, участникам рынка целесообразно решать споры, не входя в изнурительный судебный спор, а путем проведения досудебной экспертизы и на основании её результатов. Процессуальный порядок проведения такой экспертизы также существует - постановление нотариуса или соглашение сторон.
В мировой практике проведение таких экспертиз поручается специализированным организациям, действующим при профессиональных объединениях участников рынка.
В России в настоящее время такая система находится в стадии становления.