Обстоятельства, исключающие уголовную ответственность

Уголовный кодекс РФ закрепил положение, согласно которому при наличии некоторых обстоятельств отдельные деяния хотя и подпадают под признаки преступления, не признаются таковыми, т.е. преступлениями. К таким обстоятельствам закон относит необходимую оборону и крайнюю необходимость.

Необходимая оборона это защита каждым своих прав и законных интересов, прав и законных интересов другого лица, общества, государства от общественно опасного посягательства независимо от возможности избежать посягательства либо обратиться за помощью к другим лицам или органам власти.

Правомерной является защита личности, прав и законных интересов обороняющегося, другого лица, общества и государства путем причинения любого вреда посягающему, если нападение было сопряжено с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с непосредственной угрозой применения такого насилия.

Защита от нападения, не сопряженного с насилием, опасным для жизни обороняющегося или другого лица, либо с угрозой применения такого насилия, является правомерной, если при этом не было допущено превышения пределов необходимой обороны, т. е. умышленных действий, явно не соответствующих характеру и степени опасности посягательства (ст. 37 УК РФ).

Вместе с тем закон установил, что за превышение пределов необходимой обороны лицо привлекается к уголовной ответственности и несет соответствующее уголовное наказание.

Состояние крайней необходимости — это устранение опасности, угрожающей интересам Российского государства, общественным интересам, личности или правам данного лица или других граждан, если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причиненный вред является менее значительным, чем предотвращенный вред. Не являются преступлением действия гражданина, если он причинил вред преступнику (например, нанес травму) при его задержании или при пресечении его преступных действий.

Понятие, виды и цель уголовного наказания.

За совершенное преступление виновное лицо привлекается к уголовной ответственности. Уголовная ответственность это один из видов юридической ответственности, при которой к виновному лицу суд применяет государственное принуждение в форме наказания. Наказание это особая мера государственного принуждения за совершенное преступление, т. е. кара за совершенное деяние. Наказание является не только карой за совершенное преступление (деяние), но иимеет целью исправление и перевоспитание осужденных в духе честного отношения к труду, точного исполнения законов, а также предупреждение совершения новых преступлений как осужденным, так и иным лицам. Наказание не имеет целью причинение физического страдания или унижение человеческого достоинства.

К основным мерам наказания уголовный закон относит: лишение свободы, исправительные работы без лишения свободы, общественное порицание, направление в дисциплинарный батальон и др. (ст. 44 УК РФ).

Дополнительные меры наказания— это конфискация имущества и лишение воинского или специального звания (ст. 45 УК РФ). Лишение права занимать определенные должности илизаниматься определенной деятельностью, штраф, увольнение от должности, возложение обязанности загладить причиненный вред могут применяться в качестве основных или дополнительных наказаний (ст. 45 УК РФ), т. е. так называемые альтернативные меры.

В виде исключительной меры наказания, впредь до ее полной отмены, допускается применение смертной казни — расстрела — за особо тяжкие преступления в случаях, предусмотренных Уголовным кодексом (ст. 59 УК РФ).

 

 


Тема 7: «Основы экологического права»

 

Современная деятельность человека наряду с продолжительными преобразованиями

на нашей планете породила проблемы охраны природы, включающие научные, технические, экономические, правовые и другие аспекты.

Развитие экономики должно быть обусловлено соблюдением требований экологической безопасности общества, которая определяется нормативными качествами окружающей среды. В свою очередь такие нормативы, разработанные учеными и специалистами различных отраслей знания, разрабатываются путем планирования и регулирования хозяйственных мероприятий и охраны природы через систему правового регулирования общественных отношений. Поэтому правовая охрана природы в нашей стране должна занимать ведущее положение в системе мер по решению экологических проблем.

Правовые вопросы охраны природы

 

Правовая охрана природы – это система правовых средств, обеспечивающих безвредную для природы производственную деятельность людей.

Основная задача правовой охраны природы – обеспечить правовыми средствами: сохранность природных комплексов; содействие сохранению равновесия между развитием производства и устойчивостью окружающей природной среды; содействие восстановлению и рациональному использованию природных ресурсов; совершенствование управления качеством окружающей природной среды.

Система правовых средств по охране природы включает правовые нормы различных правовых актов (законов, постановлений правительства), юридическую ответственность, нормативно-технические документы, т.е. стандарты.

Все правовые нормы, закрепляющие поведение людей в сфере охраны природы, подразделяются на предупредительные, поощрительные, запретительные и карательные.

Предупредительные нормы предусматривают возможность предотвращения наступления вредных последствий для природы и человека. Например, установление санитарно-защитных зон вокруг промышленных предприятий, подразделение лесов на группы, порядок предоставления и изъятия земельных участков для государственных и общественных потребностей и т.п.

Восстановительные нормы определяют условия и порядок возмещения вреда природным объектам путем восстановления изъятого природного вещества в натуре либо денежной компенсации. Так, восстановленными нормами предусматривается рекультивация земель после извлечения полезных ископаемых.

Запретительные нормы устанавливают определенные запреты на совершение действий (бездействия), причиняющих вред природе, жизни и здоровью человека либо создающих угрозу такого причинения. К таким нормам следует, например, отнести ст. 15 Закона «Об охране атмосферного воздуха», согласно которой «запрещается внедрение открытий, изобретений, рационализаторских предложений, новых технических систем, веществ и материалов, а также приобретение в зарубежных странах технологического оборудования и других объектов, если они не удовлетворяют установленным требованиям по охране атмосферного воздуха и не обеспечены техническими средствами контроля за выбросами в атмосферный воздух».

Карательные нормы закрепляют юридическую ответственность, в том числе имущественную, административную, уголовную и др. за вред, нанесенный природе.

Нормативно технические документы, т.е. стандарты в сфере охраны природы, наделены государством силой закона, а поэтому все должностные лица, рабочие, служащие, специалисты предприятий (объединений), учреждений и организаций обязаны строго соблюдать требования стандартов. Стандарты закрепляют обязательный минимум требований к качеству окружающей природной среды в механизме управления ее качеством. Объектами стандартизации являются: термины, определения и системы квалификации; показатели качества природных сред, параметры загрязняющих выбросов и сбросов вод; методы определения параметров состояния природных объектов и интенсивности хозяйственных воздействий требования к средствам контроля и измерений, а также к устройствам, аппаратам и сооружениям по защите окружающий среды от загрязнений.

В нашей стране система стандартов в сфере охраны природы и улучшения использования природных ресурсов представляет собой совокупность взаимосвязанных стандартов, направленных на сохранение, восстановление природных богатств и рациональное использование природных ресурсов (ГОСТ 17.0.0.01-76). Следовательно, стандарты являются важнейшим правовым средством по охране природы, и несоблюдение их влечет ответственность по закону.

Правовые нормы по охране природы отражены в различных нормативных актах. В частности, в Конституции РФ от 12 декабря 1993г.; Законе РФ «Об охране окружающей природной среды» от 19 апреля 1991г.; Законе РФ «О недрах» от 19 февраля 1992г.; Законе «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 19 апреля 1991г.; Федеральном законе «Об экологической экспертизе» от 19 июля 1995г.; Указе Президента РФ от 5 мая 1992г. «Об охране природных ресурсов, территориальных вод, континентального шельфа и экономической зоны РФ»; Положение о государственной санитарно-эпидемиологической службе РФ», утвержденном постановлением правительства РФ от 5 июня 1994г.; во Временной инструкции по экологическому обоснованию хозяйственной деятельности на предприятиях и в проектных материалах, утвержденной 16 июня 1994г. Минприроды РФ, и в других нормативных правовых актах.

Среди законов и подзаконных нормативных правовых актов, закрепивших правовые нормы по охране природы, основную роль играет закон «Об охране окружающей природной среды», поскольку в нем комплексно определены меры организационного, правового, экономического и воспитательного воздействия на субъектов экологических правоотношений.

Субъектами экологических правоотношений являются:

а) юридические и физические лица, деятельность которых оказывает воздействие на окружающую природную среду, в том числе и опасную (неблагоприятную) для проживания людей, для животного и растительного мира;

б) государственные органы;

в) органы местного самоуправления.

Объектами экологических правоотношений являются:

1) естественные экологические системы, озонный слой атмосферы;

2) земля, ее недра, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, лесная и иная растительность, животный мир, микроорганизмы, генетический фонд, природные ландшафты;

3) природные заповедники, природные заказники

 

Органы контроля и юридическая ответственность за нарушение правил охраны природы

 

Контроль за четким выполнением законов и постановлений правительства по охране природы осуществляют государственные органы и общественные организации (ст. 5-10,39 Закона «Об охране окружающей природной среды»).

Государственный контроль представляет собой надведомственный контроль компетентных органов государства, осуществляемый в отношении всех министерств и ведомств, предприятий и организаций независимо от их подчиненности.

Одной из форм государственного контроля является ведомственный контроль, осуществляемый министерствами и ведомствами подчиненной им отрасли хозяйства. Такой контроль организуют все министерства и ведомства. Однако, как свидетельствует практика, ведомственный контроль за охраной окружающей среды не приносит положительных результатов в силу местнических амбиций, интересов и т.д. Поэтому было бы целесообразно сконцентрировать всю полноту власти в Государственном комитете РФ по охране природы.

В городах, поселках городского типа и селах контроль за охраной и состоянием зеленых насаждений и другой растительности, качеством воды, почвы, ведут главы соответствующих администраций.

Общественные организации осуществляют контроль за охраной природы исходя из предоставленных из законом прав. В частности, научные коллективы, общественные объединения имеют право проводить общественную экологическую экспертизу по собственной инициативе. Такая экспертиза становится юридически обязательной после утверждения ее результатов соответствующими органами государственной экспертизы. В этом случае председатель, члены общественных коллективов экспертов несут ответственность за правильность, объективность своих экспертных оценок в соответствии с законодательством РФ.

Юридическая ответственность за нарушение правил охраны природы.

Юридическую ответственность за нарушение правил по охране природы можно определить как предусмотренное законом наступление неблагоприятных экономических и правовых последствий для нарушителя. Нарушитель – это лицо (юридическое, физическое) и (или) муниципального управления, которое своими деяниями, действиями или бездействием. Не исполняют требований правовых норм экологического права России.

Закон «Об охране окружающей природной среды» предусматривает такое виды юридической ответственности: уголовную, административную, материальную, дисциплинарную.

Конкретизация юридической ответственности виновных лиц устанавливается в отраслевых законах: Уголовным кодексе, Кодексе об административных правонарушениях, Гражданском кодексе, КЗоТ.

Дисциплинарная ответственность наступает за нарушение трудовых обязанностей конкретным должностным лицом и иными виновными работниками предприятия, учреждения, организации (т. 82 Закона).

Административная ответственность наступает за административное правонарушение. В соответствии со ст. 24 Кодекса об административных правонарушениях могут применяться следующие меры ответственности: предупреждение, штраф, конфискация предмета, являющегося орудием совершения административного правонарушения (например, рыболовные сети, охотничье ружье и т.д.), лишение специального права, предоставленного данному гражданину.

Материальная ответственность применяется в тех случаях, когда, например, имеют место самовольная рубка деревьев в лесу, причинение лесам вреда, вызванного лесным пожаром, незаконный отстрел диких животных. С виновных лиц взыскивается определенная государством стоимость причиненного ущерба.

Уголовная ответственность наступает в перечисленных ниже случаях. Так, в соответствии со ст. 167 УК виновное лицо наказывается лишением свободы на срок до 5 лет за умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога или иным общественно опасным способом, или повлекшее человеческие жертвы, или причинившее крупный ущерб либо иные тяжкие последствия.

 


Тема 8: «Основы патентного права России»

 

Предмет и источники патентного права

К объектам гражданского права наряду с другими объектами (вещи, работы и услуги и т.д.) относятся и результаты интеллектуальной деятельности (ст. 128 ГК). К таким результатам относятся, в частности, изобретения, промыш­ленные образцы и полезные модели. Общественные отношения, возникающие в связи с созданием и использованием изобретений, промышленных образцов и полезных моделей, и составляют предмет патентного права. Эти отношения могут быть как имущественными, так и личными неимущественными, но связанными с имуществен­ными.

Имущественным правом является исключительное право на использование изобретения, полезной модели или промышленного образца, а личным неимущественным правом — право авторства на указанные объекты. Патентным правом регулируется и ряд других имущественных и личных неимущественных прав. Имущественные отношения и связанные с ними личные неимущественные отношения составляют предмет гражданского права (ст. 2 ГК), что дает основание считать патентное право подотраслью гражданского права.

Основным источником патентного права является Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. До вступления в этого закона на территории Российской Федерации действовали нормативные акты, предусматривавшие выдачу на изобретения наряду с патентами авторских свидетельств. Согласно Постановлению Верховного Совета Российской Федерации «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1 действие на территории Российской Федерации ранее выданных авторских свидетельств СССР сохранено. Правовое регулирование возникающих при этом отношений осуществляется в соответствии с Постановлением Совета Министров «О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретения и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения» от 12 июля 1993 г. №648.

Выдача патентов на изобретения и другие объекты осуществляется Государственным патентным ведомством Российской Федерации (далее - Патентным ведомством). Патентное ведомство осуществляет и другие функции, в том числе оно вправе издавать патентные правила и разъяснения по применению Патентного закона. Этим правом гное ведомство пользуется достаточно широко, например принимает правила по составлению и рассмотрению заявок (ст. 2 Патентного закона).

Источником патентного права Российской Федерации являются и международных договоров. Российская Федерация является участником Евразийской патентной конвенции, Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 г., Договора о)патентной кооперации (РСТ).

Объекты патентного права

 

Объектами патентного права являются изобретения, полезные модели и промышленные образцы (ст. 1 Патентного закона), но не все, а только те, на которые выданы право устанавливающие документы — патенты. Патенты выдаются не на любые изобретения, полезные модели или промышленные образцы, а только на те, которые обладают определенными признаками, указан­ными в законе. Патентный закон называет эти признаки условиями патентоспособности.

Условиями патентоспособности изобретения являются: его новизна, изобретательский уровень и промышленная применимость (п. I ст. 4 Патентного закона).

Определение новизны и изобретательского уровня изобретений производится в сравнении с известным уровнем техники, в который включаются все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В уровень техники включаются сведения, не только опубликованные в мире, но и содержащиеся в заявках, поданных в Патентное ведомство другими лицами до даты приоритета рассматриваемой заявки. Патентным законом (п. 1 ст. 4) установлена льгота по новизне, суть которой заключается в том, что при определении новизны изобретения не учитывается информация, полученная и опубликованная (ставшая общедоступной) до подачи заявки, если эта информация стала общедоступной по воле автора или заявителя не ранее 6 месяцев до даты подачи заявки.

Требование изобретательского уровня означает, что для выдачи патента недостаточно того, что изобретение является просто новым, оно должно быть результатом творческой деятельности определенного уровня. Установлено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники (ч. 3 п. 1 ст.4 Патентного закона).

Изобретения могут иметь место в различных сферах деятельности, не только в промышленности, несмотря на то, что одно из условий патентоспособности формулируется как требование промышленной применимости. В соответствии с ч. 6 п. 1 ст. 4 Патентного закона, изобретение признается промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности. В сельском хозяйстве изобретением признаются способы возделывания культур, в медицине —методы лечения и т.д.

Самым распространенным видом (объектом) изобретения являются технические устройства, их детали. Но изобретениями признаются и способы производства, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных (п. 2 ст. 4 Патентного закона).

Ряд объектов по прямому указанию закона (п. 3 ст, 4) исключены из сферы патентования. В частности, не признаются изобретениями и не выдаются на научные теории и математические методы, методы организации и управления хозяйством; условные обозначения, расписания, правила; методы выполнения умственных операций; алгоритмы и программы для вычислительных машин; проекты и схемы планировки сооружений, зданий, территорий; решения, касающиеся внешнего вида изделий, направленные на удовлетворение эстетических потребностей; топологию интегральных микросхем; сорта растений и породы животных; решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали.

Полезная модель по сравнению с изобретением представляет собой техническое решение более низкого уровня. К полезным моделям относятся решения, касающиеся только конструктивного выполнения средств производства и предметов потребления, а также их составных ей. В качестве полезных моделей не рассматриваются способы, вещества, штаммы микроорганизмов, культуры клеток растений и животных, а также все те объекты, которые не признаются и изобретениями. .

В отличие от изобретений к полезным моделям не предъявляется звание изобретательского уровня. Полезная модель должна быть эй и промышленно применимой (п. 1 ст. 5 Патентного закона). Новизна полезной модели определяется только в сравнении с извест­ии до подачи заявки средствами того же назначения, в то время как при оценке патентоспособности изобретения учитываются любые сведения безотносительно назначения заявленного решения.

К промышленным образцам относится художественно-конструкторское решение изделия, определяющее его внешний .вид, если оно является новым, оригинальным и промышленно применимым (п. 1 ст. Патентного закона).

Если для изобретения определяющим является его техническая сущность, то для промышленного образца главным является его внешний вид, а не его техническое содержание. Промышленные образцы быть объемными (модели), плоскостными или комбинированными. В качестве примера промышленного образца можно привести художественно-конструкторское решение внешнего вида автомобилей, приборов, термосов, мебели, рисунков ткани и многих других предметов, обладающих указанными выше признаками промышленного образца.

 

Субъекты патентного права

 

Основанные на патенте права принадлежат патентообладателю. Им могут быть либо автор, либо его работодатель, а также их правопреемники.

Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается физическое лицо, творческим трудом которого они созданы. Если изобретение или другой объект создан совместно не­сколькими физическими лицами, то все они считаются авторами. Не признаются автором лица, не внесшие личного творческого вклада создание объекта, а оказавшие автору только техническую, организа­ционную или материальную помощь либо только способствующие оформлению прав на него и его использованию (ст. 7 Патентной закона). Право получения патента (свидетельства) может быть передан с автором другим физическим или юридическим лицам. Это право может переходить и по наследству (п. 7 от. 10 Патентного закона).

Работодателю патент (свидетельство на полезную модель) выдается на служебное изобретение, полезные модели и промышленные образ­цы. Служебным изобретение (полезная модель и промышленный образец) признается в том случае, если оно создано автором в связи выполнением им своих служебных обязанностей или полученного от работодателя конкретного задания. Автор обязан известить работодателя о созданном им изобретении (полезной модели или промышленном образце) и, если работодатель в течение четырех месяцев с дать уведомления не подаст заявку в Патентное ведомство, не переуступив право на подачу заявки другому лицу и не сообщит автору о сохранении соответствующего объекта в тайне, то автор имеет право подать заявку и получить патент на свое имя (п. 2 ст. 8 Патентного закона).

Законодательством предусмотрен и другой вариант регулирования отношений между автором и работодателем, когда между ними может быть заключен договор, согласно которому патент на служебное изобретение выдается автору.

 

Получение патента

 

Для получения патента (свидетельства на полезную модель) необходимо подать заявку в Патентное ведомство. Заявка на выдачу патента на изобретение должна содержать: заявлений о выдаче патента; описание изобретения; чертежи, если они необходимы; реферат и формулу изобретения. Последняя представляет собой характеристику сущности изобретения и подразделяется на две части ограничительную и отличительную. В первой части указываются признаки, свойственные как заявленному объекту, так и известному ранее, взятому за прототип (аналог). В отличительной части формулы, отделенной от первой выражением «отличающийся (-аяся, -ееся) тем, что», указываются признаки, которые являются новыми для данного изобретения и отличают его от объекта, известного ранее. Формула изобретения, таким образом, определяет объем прав, испрашиваемых и предоставляемых при выдаче патента.

Основанные на патенте права будут распространяться только на те (устройства, способы, вещества и т. д.), которые обладают теми признаками, которые указаны в формуле изобретения. Несовпадение признаков, указанных в формуле изобретения и в реальном , будет свидетельствовать о том, что этот объект не подпадает под действие данного патента. Поскольку объем прав, в конечном счете, определяется формулой изобретения, ее составлению при подаче заявки уделяется особое внимание.

К заявке должен быть приложен документ, подтверждающий уплату пошлины (п. 2 ст. 16 Патентного закона).

Аналогичные требования установлены и по отношению к заявкам на выдачу свидетельства на полезную модель (ст. 170) и на выдачу на промышленный образец (ст. 18).

Поданные заявки подвергаются в Патентном ведомстве экспертизе. По заявке на выдачу патента на изобретение проводится формальная экспертиза (проверка наличия необходимых документов и соблюдение установленных для них правил) и экспертиза по существу (проверка патентоспособности заявленного изобретения). По истечении 18 месяцев со дня поступления заявки Патентное ведомство публикует сведения о заявках, прошедших формальную экспертизу.

В Российской Федерации, как и в ряде других стран, принята система отсроченной экспертизы, при которой экспертиза заявки по существу проводится только по особому ходатайству заявителя или третьих лиц. Это ходатайство может быть подано в течение трех лет с подачи заявки (п. 7 ст. 21 Патентного закона). Если в этот период ходатайства не поступит, заявка считается отозванной.

По заявке на полезную модель проводится только формальная экспертиза, а проверка соответствия заявленной модели условиям патентоспособности не осуществляется (ст. 23 Патентного закона). Свидетельство на полезную модель, таким образом, выдается без гарантии действительности и может быть оспорено в установленном законом порядке. Патент на изобретение и патент на промышленный образец также могут быть оспорены третьими лицами (ст. 29 Патентного закона).

По заявке на промышленный образец проводится как формальная экспертиза, так и экспертиза по существу.

О выдаче патента (свидетельства) производится публикация в официальном бюллетене.

Патент на изобретение действует в течение 20 лет с даты подачи свидетельство на полезную модель — 5 лет, а патент на промышленный образец — 10 лет. Действие свидетельства на полезную модель может быть продлено на срок до трех лет, а патента на промышленный образец — до 5 лет (п. 3 ст. 3 Патентного закона).

 

Права авторов патентообладателей

 

Основанные на патенте (свидетельстве на полезную модель) права подразделяются на имуществен­ные и на личные неимущественные, связанные с имущественными.

Личным неимущественным правом является право авторства, ко­торое может принадлежать только тем физическим лицам, которые принимали творческое участие в создании изобретения, полезной модели или промышленного образца. В случае неправильного указаний в патенте автора патент может быть признан недействительным (ст. 29 Патентного закона). Присвоение авторства, принуждение к соавтор­ству, незаконное разглашение сведений об объектах промышленной собственности влечет за собой уголовную ответственность в соответ­ствии с законодательством Российской Федерации.

К неимущественным правам относится также упоминаемое в Па­тентном законе право на получение патента. Это право может принад­лежать либо автору, либо его работодателю в соответствии с заключенным между ними договором.

К имущественным правам, основанным на патенте (свидетельстве), относится исключительное право на использование изобретения, по­лезной модели, промышленного образца. Сущность этого права заклю­чается в том, что только патентообладатель имеет право использовать изобретение (полезную модель и промышленный образец) по своему усмотрению. Другие лица этим правом не обладают. Они могут исполь­зовать такие объекты только с согласия патентообладателя, получив от него соответствующее разрешение (лицензию) или заключив лицензи­онный договор. Если эти лица будут использовать изобретение или иной объект без согласия патентообладателя, последний имеет право требовать запретить использование этими лицами запатентованных объектов.

Нарушением исключительного права патентообладателя признается несанкционированное изготовление, применение, ввоз, предложение к продаже, продажа, иное введение в хозяйственный оборот или хранение с этой целью продукта, содержащего запатентованное изо­бретение, полезную модель, промышленный образец, а также приме­нение способа, охраняемого патентом на изобретение, или введение хозяйственный оборот либо хранение с этой целью продукта, изготов­ленного способом, охраняемым патентом на изобретение (п.п. 1, 3 ст. 10 Патентного закона). В случае нарушения, основанного на патенте исключительного права использования запатентованного изобретения (полезной модели, промышленного образца), физическое или юриди­ческое лицо, виновное в нарушении патента, обязано возместить патентообладателю причиненные убытки (ст. 14 Патентного закона). При нарушении патентных прав убытки заключаются, прежде всего, в Неполученных доходах (имущественной выгоде).

Исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца не носит абсолютный характер. Не признается нарушением этого права, а следовательно, является допустимым для других лиц без истребования разрешения у патентообладателя:

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в конструкции или при эксплуатации транспортных средств (морских, речных, воздушных, наземных и космических) других стран при условии, что указанные средства временно или случайно находятся на территории Российской Федерации и используются для нужд транспортного средства. Такое действие не признается нарушением исключительного патентообладателя, если транспортные средства принадлежат физическим или юридическим лицам стран, представляющим такие же права владельцам транспортных средств Российской Федерации;

- проведение научного исследования или эксперимента над сред­ам, содержащим изобретение, полезную модель или промышленный образец, защищенные патентами;

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, катастрофах, крупных авариях) с последующей выплатой патентообладателю соразмерной компенсации;

- применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, в личных целях без получения дохода;

— разовое изготовление лекарств в аптеках по рецептам врача;

— применение средств, содержащих изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные патентами, если эти средства введены в промышленный оборот законным путем (ст. 11 Патентного закона).

Все перечисленные случаи, когда принадлежащее патентообладателю исключительное право использования изобретения (полезной модели, промышленного образца) не признается нарушением, не нуждаются в особых разъяснениях, за исключением случая, где речь о введении в хозяйственный оборот законным путем запатентованных средств. Законным путем введения в оборот запатентованных средств является изготовление, применение, продажа или предложение к продаже самим патентообладателем или с его разрешения (на основе лицензии) другим лицом. После того как запатентованный объект введен в хозяйственный оборот, основанные на патенте права считаются исчерпанными и вопрос об их нарушении другими лицами возникать не может..

Не распространяется исключительное право на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца на случаи использования этими объектами другими лицами, которым в соответствии с законом (ст. 12 Патентного закона) принадлежит право использования. Сущность этого права заключается в том, что любое физическое или юридическое лицо, которое до даты приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца добросовестно использовало на территории Российской Федерации созданное независимо от его автора тождественное решение или сделало необходимые к этому приготовления (приготовило все необходимое для производства), сохраняет право на дальнейшее его безвозмездное использование без расширения объема. Получение разрешения (лицензии) от патентообладателя в этих случаях не требуется. Это право преждепользования может даже быть передано другому лицу, но только совместно с производством, на котором использовалось тождественное решение или были сделаны необходимые к этому приготовления.

К имущественным правам относится возникающее у автора (авторов), право на вознаграждение, возникающее в случае создания служеб­ного изобретения, полезной модели или промышленного образца, когда патент выдан работодателю. При этом автор имеет право на получение вознаграждения как в случаях, когда патент получен рабо­тодателем, так и в случаях, когда работодатель передал право на его получение другому лицу, сохраняет соответствующий объект в тайне или не получил патент по причинам, зависящим от работодателя (п. 21 ст. 8 Патентного закона). Размер вознаграждения определяется на основе соглашения между ними.

Право на вознаграждение возникает у авторов и в случае использования изобретения или промышленного образца, на которые в свое время были выданы авторские свидетельства СССР на изобретения и свидетельства СССР на промышленный образец. Эти изобретения и промышленные образцы могут быть использованы юридическими и физическими лицами, занимающимися предпринимательской деятельностью, без разрешения лиц, получивших соответствующее свиде­тельство. Но в любом случае, юридическое и физическое лицо, начавшее использование указанного изобретения или промышленного образца до истечения 20-летнего срока с даты подачи заявки на изобретение или 15-летнего срока с даты подачи заявки на промышленный образец, обязано сообщить об этом автору (авторам) изобретения или промышленного образца в 3-месячный срок с начала его использования заключить с автором (авторами) соглашение о вознаграждении за использование изобретения или промышленного образца. Размер воз­награждения определяется соглашением сторон (п.1 Постановления! Совета Министров от 12 июля 1993 г. № 648).

Лицензионные договоры. Лицензионный договор— это соглашение, по которому одна сторона — патентообладатель (лицензиар) передает право на использование изобретения (полезной модели, промышленного образца) другому лицу (лицензиату), которое принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и осуществлять другие действия, предусмотренные договором об исключительной или неисключительной, лицензии (разрешении) (ст. 15 битного закона).

Лицензионный договор — взаимный, консенсуальный и возмездный, подлежит регистрации в Патентном ведомстве. Различие между исключительной и неисключительной лицензией заключается в объеме передаваемых прав. При исключительной лицензии лицензиату передается исключительное право на использование объекта в пределах, оговоренных договором, с сохранением за лицензиатором права на использование объекта в части, не передаваемой лицензиату. При неисключительной лицензии лицензиат, передавая права на использование объекта, сохраняет за собой все права, вытекающие из патента, в том числе на предоставление лицензий третьим лицам.

Наряду с этими лицензиями законодательством предусмотрена и открытая лицензия. Установлено, что патентообладатель может подать в Патентное ведомство для опубликования заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности. В этом случае пошлина за поддержание патента в силе снижается на 50%, начиная с года, следующего за годом публикации такого заявления.

В тех случаях, когда объект промышленной собственности не используется или используется недостаточно, и лицо, желающее и готовое его использовать, не смогло заключить с патентообладателем лицензионный договор, оно может обратиться с иском в Высшую Патентную палату о предоставлении ему принудительной неисключительной лицензии с указанием пределов использования изобретения, размера, срока и порядка платежей (п. 4 ст. 10 Патентного закона).

Платежи по лицензионному договору могут быть единовременными (паушальными) или периодическими в виде процентных отчислений, пример от прибыли (роялти).