Определение Верховного Суда РФ N 41-о04-8сп от 18.08.2004

(извлечение)

 

Судом Ростовского областного суда с участием присяжных заседателей 28 июня 2004 г. Л. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за неустановлением события преступления. В кассационном представлении прокурор просил приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 18 августа 2004 г. кассационное представление оставила без удовлетворения, указав следующее. С доводами о нарушении прав государственного обвинителя по представлению доказательств согласиться нельзя. Так, государственный обвинитель заявлял ходатайства о допросе в присутствии присяжных заседателей в качестве свидетелей оперативных работников М. и К. Однако председательствующий, исходя из того, что названные лица не являлись свидетелями факта преступления, а принимали участие в расследовании рассматриваемого дела, обоснованно отказал в удовлетворении данных ходатайств. Правомерно также судья отказал в исследовании протокола расшифровки аудиозаписи разговора между К. и Хоруженко, поскольку, как правильно указано в постановлении председательствующего, аудиокассета получена с нарушением норм процессуального права (требований п. 14 ст. 6, п. 3 ст. 8, ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"), следовательно, протокол ее расшифровки, как производный от аудиозаписи, также является недопустимым доказательством. Отказывая в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя в исследовании фотографии с изображением свидетеля Середина, председательствующий обоснованно указал, что она была получена с нарушением требований ст. ст. 7 и 11 указанного Федерального закона. В частности, в деле отсутствует постановление о проведении оперативного мероприятия - наблюдения, в результате которого и была получена приобщенная к делу фотография. Кроме того, приведенные в представлении прокурора доказательства, признанные судьей недопустимыми, не могли существенно повлиять на исход дела, поскольку они являлись производными от прямых доказательств: показаний свидетелей Х. и С., непосредственно допрошенных в суде в присутствии присяжных заседателей, их показаний, данных в ходе расследования и оглашенных в процессе судебного разбирательства.

 

Заключение эксперта, полученное с нарушением требований уголовно-процессуального закона, признано недопустимым доказательством и повлекло отмену приговораОпределение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 24 декабря 2008 г. № 49-Д08-107

Бюллетень Верховного Суда РФ № 8 2009

(извлечение)

 

По приговору Советского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан от 21 июля 2006 г. М. осужден к лишению свободы по п. "г" ч. 2 ст. 112 УК РФ, по п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Дело было рассмотрено в кассационном порядке, а также в порядке надзора, и в приговор были внесены изменения, не касающиеся квалификации содеянного. В надзорном представлении заместитель Генерального прокурора РФ просил отменить все состоявшиеся судебные решения и дело направить на новое судебное разбирательство в связи с нарушением требований уголовно-процессуального закона, выразившемся в использовании недопустимого доказательства. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 24 декабря 2008 г. удовлетворила надзорное представление по следующим основаниям. В соответствии со ст. 75 УПК РФ доказательства, полученные с нарушением требований уголовно-процессуального закона, являются недопустимыми. Они не имеют юридической силы и не могут быть поло-жены в основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ. Как видно из дела, в ходе предварительного расследования следователем вынесено постановление о проведении судебно-медицинской экспертизы потерпевшему Н. Руководитель экспертного учреждения после полученияпостановления поручает производство экспертизы конкретному эксперту из числа работников данного учреждения (ч. 2 ст. 199 УПК РФ). При этом руководитель экспертного учреждения разъясняет эксперту его права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ. Согласно заключению эксперта производство судебно-медицинской экспертизы в отношении потерпевшего Н. было поручено судебно-медицинскому эксперту И., которому разъяснены права и обязанности, в том числе в соответствии с требованиями ст. 307 УК РФ он предупрежден об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Между тем экспертное исследование в отношении Н. проведено экспертом Г., который дал соответствующее заключение, но ему не были разъяснены права, обязанности и ответственность эксперта за дачу заведомо ложного заключения. Данное заключение получено с нарушением требований уголовно-процессуальных норм и является недопустимым доказательством, поэтому выводы эксперта не могли быть положены в основу приговора. Как указано в п. 2 ч. 1 ст. 379 УПК РФ, нарушение судом уголовно-процессуального закона является основанием для отмены приговора. Эти нарушения закона могли повлиять на принятие правильного решения по делу, но не были устранены при рассмотрении дела в кассационном порядке и в порядке надзора, поэтому все состоявшиеся судебные решения отменены, а дело направлено на новое судебное рассмотрение в суд первой инстанции со стадии судебного разбирательства для устранения нарушений уголовно-процессуального закона. В связи с отменой судебных решений и принимая во внимание, что М. обвиняется в совершении, в том числе особо тяжкого преступления, может скрыться от суда и воспрепятствовать таким образом производству по уголовному делу в суде первой инстанции в разумные сроки, Судебная коллегия, руководствуясь требованиями ст.ст. 97, 108 и 255 УПК РФ, избрала в отношении М. меру пресечения в виде заключения под стражу.

 

ΙΙΙ. Структурные части доказывания

 

3.1. Cобирание доказательств

Ограничение стороне обвинения в предоставлении коллегии присяжных заседателей важных доказательств, что могло повлиять на вынесение по делу оправдательного вердикта, послужило основанием для отмены приговора
Кассационное определение от 26 марта 2008 г. № 19-о08-7сп

Бюллетень Верховного Суда РФ 2009 № 3

(извлечение)

 

Органами предварительного следствия Ш. и Б. обвинялись в том, что, занимая должности оперуполномоченных отделения по пресечению преступлений в агропромышленном и топливно-энергетическом комплексах оперативно-розыскной части по линии борьбы с экономическими преступлениями Главного управления внутренних дел Ставропольского края, являясь должностными лицами, постоянно осуществляющими функции представителей власти в государственном органе, 4 июня 2006 года, около 20 часов, действуя по предварительному сговору группой лиц, находясь в автомашине ВАЗ-21104, получили от предпринимателя С. часть взятки в сумме 47 000 рублей за не проведение оперативно-розыскных мероприятий в отношении взяткодателя. Вердиктом коллегии присяжных заседателей Ш. и Б. были оправданы по вмененным им деяниям за отсутствием события преступления. В кассационном представлении поставлен вопрос об отмене приговора и направлении дела на новое рассмотрение. Указывается, что в ходе предварительного слушания судья незаконно признал недопустимыми основные доказательства обвинения: протокол и видеозапись осмотра места происшествия, деньги в сумме 47 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия, объяснения Ш. и Б., видеозаписи к ним, пять заключений фоноскопических экспертиз. Права Ш. и Б. при проведении данных действий были соблюдены. В нарушение требований ч. 4 ст. 236 УПК РФ судья по итогам предварительного следствия в своем постановлении не указал, какие доказательства исключены из разбирательства. Вопросный лист составлен неверно, а вопрос № 1, на который присяжные заседатели дали отрицательный ответ, содержит в себе противоречия. В ходе прений сторон адвокат Ш.В.М. заявил о провокации со стороны сотрудников ФСБ, чем опорочил результаты оперативно-розыскных мероприятий. В возражениях адвокат Ш.В.М. в интересах оправданного Ш., оправданный Ш., адвокат П.А.П. в интересах оправданного Б. не согласны с доводами представления. Просят приговор оставить без изменения, представление - без удовлетворения. Изучив материалы дела, проверив и обсудив доводы представления, судебная коллегия находит приговор подлежащим отмене. Согласно ч. 2 ст. 385 УПК РФ оправдательный приговор, постановленный на основании оправдательного вердикта присяжных заседателей, может быть отменен по представлению прокурора при наличии нарушений уголовно-процессуального закона, которые ограничили право прокурора, потерпевшего на представление доказательств. Из материалов дела следует, что 8 мая 2007 года в ходе проведения предварительного слушания председательствующий судья по ходатайству защиты, с согласия прокурора, признал недопустимыми доказательствами и исключил из разбирательства протокол и видеозапись осмотра места происшествия, денежные средства в сумме 47 000 рублей, изъятые в ходе осмотра места происшествия (т. 1 л.д. 74 - 78, т. 2 л.д. 175-176). Принимая такое решение, председательствую-щий судья в своем постановлении указал, что при проведении осмотра места происшествия и изъятии денег - предмета инкриминируемой взятки, Ш. и Б. были фактически задержаны работниками УФСБ, но защитниками при этом обеспечены не были, чем были нарушены их права, предусмотренные ч. 2 ст. 48 Конституции РФ и ст. 46 УПК РФ (т. 5 л.д. 144 - 145). После проведения фоноскопической экспертизы и назначения дела к слушанию государственный обвинитель заявил ходатайство о признании допустимыми и о включении в число доказательств для исследования в судебном разбирательстве ранее исключенных протокола осмотра места происшествия и изъятых в ходе его проведения денежных купюр (т. 7 л.д. 83). Данное ходатайство председательствующий судья оставил без удовлетворения, указав в постановлении, что при проведении осмотра места происшествия и изъятии денег были нарушены права подозреваемых Ш. и Б. на защиту (т. 7 л.д. 126). Однако с таким решением председательствующего судьи судебная коллегия согласиться не может. Согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ в случаях, не терпящих отлагательства, осмотр места происшествия может быть произведен до возбуждения уголовного дела. В соответствии с положениями ч. ч. 3 и 4 ст. 177 УПК РФ во время осмотра места происшествия изъятию подлежат предметы, которые могут иметь отношения к делу. Все обнаруженное и изъятое при осмотре места происшествия предъявляется понятым и другим участникам осмотра. По настоящему делу эти требования закона были выполнены. Ссылки на то, что во время проведения осмотра места происшествия Ш. и Б. не были обеспечены адвокатами, юридически несостоятельны, поскольку данное следственное действие производилось до возбуждения уголовного дела, с 20 часов 35 минут 4 июля 2006 года до 2 часов 41 минуты 5 июля 2006 года, то есть в условиях, не терпящих отлагательства. При таких данных следует согласиться с доводами представления о том, что председательствующий судья ограничил сторону обвинения в предоставлении коллегии присяжных заседателей важных доказательств, что могло повлиять на вынесение по делу оправдательного вердикта. Следовательно, постановленный приговор нельзя признать законным, в связи с чем он подлежит отмене, а дело - направлению на новое судебное рассмотрение.

 

3.2. Проверка доказательств

 

«О применении норм уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в судах апелляционной и кассационной инстанций»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008. № 28 (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2009 № 12)

(извлечение)

 

14. Под проверкой доказательств судом апелляционной инстанции следует понимать исследование в порядке, установленном главами 35 - 39 УПК РФ (с изъятиями, предусмотренными статьей 365 УПК РФ), имеющихся в уголовном деле доказательств, получивших оценку суда первой инстанции, а также непосредственное исследование в таком же порядке новых доказательств по ходатайству стороны, заявленному в соответствии с требованиями части 5 статьи 365 УПК РФ.

 

3.3. Оценка доказательств

 

«О практике рассмотрения судами уголовных, дел о нарушении авторских, смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007. № 14

 

5. …Разрешая вопрос о том, является ли экземпляр произведения контрафактным, суд должен оценивать все фактические обстоятельства дела, в частности обстоятельства и источник приобретения лицом указанного экземпляра, правовые основания его изготовления или импорта, наличие договора о передаче (предоставлении) права пользования (например, авторского или лицензионного договора), соответствие обстоятельств использования произведения условиям этого договора (выплата вознаграждения, тираж и т.д.), заключение экспертизы изъятого экземпляра произведения.

 

«О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарушением правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, а также с их неправомерным завладением без цели хищения»

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 09.12.2008 № 25

(извлечение)

 

6. Решая вопрос о виновности либо невиновности водителя в совершении дорожно-транспортного происшествия вследствие превышения скорости движения транспортного средства, следует исходить из требований пункта 10.1 Правил, в соответствии с которыми водитель должен вести его со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.

Исходя из этого при возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. Уголовная ответственность по статье 264 УК РФ наступает, если у водителя имелась техническая возможность избежать дорожно-транспортного происшествия и между его действиями и наступившими последствиями установлена причинная связь.

7. При решении вопроса о технической возможности предотвращения дорожно-транспортного происшествия судам следует исходить из того, что момент возникновения опасности для движения определяется в каждом конкретном случае с учетом дорожной обстановки, предшествующей дорожно-транспортному происшествию. Опасность для движения следует считать возникшей в тот момент, когда водитель имел объективную возможность ее обнаружить.

При анализе доказательств наличия либо отсутствия у водителя технической возможности предотвратить дорожно-транспортное происшествие в условиях темного времени суток или недостаточной видимости следует исходить из того, что водитель в соответствии с пунктом 10.1 Правил должен выбрать скорость движения, обеспечивающую ему возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

 

Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации
от 10 сентября 2003 г. N 411п03

(извлечение)

 

П. признан виновным и осужден за получение взятки в виде денег в крупном размере, совершенное с ее вымогательством за действия в пользу взяткодателя, которые входят в служебные полномочия должностного лица. Как установил суд, преступление совершенно при следующих обстоятельствах. П., занимая с 18 мая 2001 года должность начальника таможенного поста «Лианозовский» Московской восточной таможни, то есть, будучи должностным лицом, распорядился о перемещении бланков паспортов транспортных средств (ПТС) вместе с журналом их учета и регистрации для хранения в сейф своего служебного кабинета. Используя это обстоятельство, под угрозой создания препятствий в выдаче этих бланков при таможенном оформлении автомашин стал требовать от участника внешнеэкономической деятельности Д. по 10 долларов США за каждый полученный на таможенном посту ПТС. Посчитав действия П. незаконными, Д. 2 августа 2001 года обратился в адрес Председателя ГТК, а 7 августа того же года в адрес начальника регионального ОРБ по ЦАО г. Москвы с заявлением о вымогательстве у него П. взятки. 2 августа 2001 года в результате переговоров с П. последний снизил сумму вымогаемой им взятки за каждый полученный на таможенном посту бланк паспорта транспортного средства (ПТС) с 10 до 8 долларов США. 7 августа 2001 года, примерно в 17 часов 50 минут, Д. принес в кабинет П. в качестве вымогаемой им взятки 5200 долларов США, что по курсу ЦБ РФ на указанный день составляло 152568 рублей из расчета оформленных на таможенном посту за июль 2001 года им и другими участниками внешнеэкономической деятельности 649 ПТС и передал деньги П.у, положив их на его служебный стол. П. принял деньги в качестве взятки, сказав Д., чтобы он положил их в тумбочку, стоявшую в его кабинете. После передачи взятки Д. вышел из кабинета, а П. был задержан, незаконно полученные им деньги в сумме 5200 долларов США изъяты. В надзорной жалобе адвокат, не соглашаясь с приговором, указывает, что суд неправильно применил уголовный закон, посчитав П. виновным в получении взятки за действия в пользу взяткодателя, якобы входящие в его (П.) служебные полномочия, поскольку в действительности оформление и выдача ПТС на транспортные средства в служебные обязанности осужденного не входило. Допущены, по мнению адвоката, нарушения уголовно-процессуального закона, в частности, суд, обосновывая вину П., сослался в приговоре на недопустимые доказательства, являющиеся производными от доказательств, признанных самим же судом недопустимыми, собирание которых осуществлено ненадлежащим органом, результаты оперативно-розыскной деятельности по делу представлены с нарушением Закона «Об оперативно-розыскной деятельности». Проведение осмотра места преступления было осуществлено до возбуждения уголовного дела неуполномоченным лицом с нарушением порядка его проведения. Кроме того, адвокат в жалобе указывает, что выводы суда, изложенные в приговоре, не соответствуют фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции, и в нарушение ст. 252 УПК РФ суд в приговоре увеличил П. объем предъявленного обвинения. Полагает, что состоявшиеся судебные решения в отношении П. подлежат отмене, а дело - прекращению производством. Проверив материалы дела и доводы надзорной жалобы, Президиум находит, что надзорная жалоба удовлетворению не подлежит по следующим основаниям. Так, из показаний свидетеля Д. видно, что он работал в должности менеджера, представлял на таможенном посту «Лианозовский» ООО «Беловеж» и другие организации, торгующие автотехникой, поступающей из Республики Беларусь, оформляя и получая паспорта технических средств (ПТС) на эту технику. При этом он, как и другие участники внешнеэкономической деятельности, оплачивал за каждый оформленный бланк ПТС в кассу таможни 3 рубля 61 копейку. В июне 2001 года его вызвал к себе в кабинет начальник таможенного поста «Лианозовский» П. В ходе разговора поставил условие выплаты ему лично с июля 2001 года за оформление бланков ПТС им и другими участниками внешнеэкономической деятельности с каждой автомашины по 10 долларов США. В случае отказа П. угрожал создать сложности в его работе, либо искать другой таможенный пост. Посчитав действия П. незаконными, он сначала обратился к председателю ГТК РФ, а затем к начальнику РОРБ по ЦАО г. Москвы с заявлением о вымогательстве взятки П. 2 августа 2001 года он в кабинете П. провел переговоры о снижении требуемой суммы до 8 долларов за оформление ПТС на каждую автомашину. Учитывая, что им и другим участникам внешнеэкономической деятельности на таможенном посту в июле 2001 года были оформлены 649 бланков ПТС, чтобы избежать убытков, он собрал для выплаты в качестве взятки осужденному 5 200 долларов США и 7 августа 2001 года принес деньги в кабинет П., и передал их ему. Вначале он положил пачку долларов на служебный стол, а затем, по указанию П., переместил деньги в тумбочку у входа в кабинет. При этом он зафиксировал разговор в процессе передачи взятки на диктофон, а факт передачи денег осужденному на видеокамеру. Доводы жалобы о том, что показания свидетеля Д. противоречивы, опровергаются материалами дела, из которых видно, что различие касалось уточняющих подробностей произошедшего и не меняет существа показаний. Из показаний свидетеля К. усматривается, что он работает начальником 2 отдела УСБ ГТК России, его отдел проверял заявление Д. о вымогательстве у него взятки начальником таможенного поста «Лианозовский» П. В рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности» и вынесенного постановления об оперативном эксперименте была проведена проверка заявления Д. 7 августа 2001 года Д. был снабжен микрофоном, видеокамерой и деньгами, после чего под контролем работников его отдела и отдела РОРБ по ЦАО г. Москвы, Д. понес в качестве взятки эти деньги П. в кабинет. Состоявшийся разговор в процессе передачи взятки П. он и оперативные работники слышали по радиосвязи с Д. Когда Д. вышел, он, К., используя технические возможности видеокамеры, просмотрел процесс передачи взятки, убедившись в совершении П. преступления, принял решение о его задержании. Из показаний свидетеля К. видно, что он участвовал в проверке заявления Д. о вымогательстве у него взятки. Был в составе группы оперативных работников при осмотре места преступления. В кабинете П. в присутствии понятых в тумбочке у входа были обнаружены 5 200 долларов США. Из показаний свидетеля М. усматривается, что после того как П. переместил к себе в кабинет бланки ПТС, стали возникать сложности в оформлении документов, поскольку нередко приходилось ждать П., когда он даст распоряжение о предоставлении бланков ПТС. После задержания П., со слов Д., ему, М., стало известно, что П. вымогал у него взятку из расчета 8 долларов США за оформление одного бланка ПТС. Доводы жалобы о том, что объективная сторона вмененного П. преступления не входила в его служебные обязанности и, что в его действиях нет вымогательства, являются несостоятельными, поскольку, как установил суд, работая начальником таможенного поста «Лианозовский», обладая организационно-распорядительными функциями, которыми наделены должностные лица, П., распорядился о перемещении бланков паспортов транспортных средств вместе с журналом их учета и регистрации для хранения в сейф своего служебного кабинета. После чего, используя это обстоятельство, под угрозой создания препятствий при таможенном оформлении автомашин стал требовать у Д. деньги, поставив его в такие условия, при которых, чтобы избежать убытков, он вынужден был согласиться на передачу взятки. Что касается доводов жалобы о том, что суд вышел за пределы предъявленного П. обвинения, то они являются не убедительными, так как обстоятельства, установленные судом, подтверждаются материалами дела и не выходят за пределы предъявленного ему обвинения. Доводы о нарушениях закона при производстве осмотра места преступления, выразившихся в производстве осмотра без возбуждения уголовного дела и ненадлежащим лицом, является необоснованным, поскольку осмотр места преступления производился в соответствии с требованиями ст.ст. 178 и 179 УПК РСФСР, сотрудниками отдела РОРБ по ЦАО г. Москвы, которые действовали в рамках закона «Об оперативно-розыскной деятельности в РФ». Доводы о том, что деньги осужденному могли быть подброшены Д., судом проверялись и обоснованно отвергнуты. При этом суд указал в приговоре, что смысловой анализ обозреваемой видеозаписи и фонограммы разговора, сопровождаемой ее, свидетельствует, что деньги принесенные в качестве взятки Д., были в поле зрения П., последний знал, что они ему принесены, принял их в качестве взятки, показал, куда их необходимо положить. Судом дана надлежащая оценка показаниям свидетелей К. и Т. о том, что Д. рассказал им о спровоцированной даче взятки П. по указанию бывшего сотрудника Ч. Кроме того, эти показания подтверждают тот факт, что П. получил взятку. Таким образом, вина П. в совершении преступления доказана и его действиям судом дана правильная правовая оценка, наказание П. назначено в соответствии с требованиями закона. Органами предварительного следствия и судом грубых нарушений требований уголовно-процессуального закона, влекущих отмену приговора, допущено не было. При таких обстоятельствах оснований к удовлетворению надзорной жалобы не имеется.

 

"Явка с повинной" может являться доказательством по делу в случаях, когда отсутствуют обстоятельства, препятствующие признанию ее в соответствии со ст.75 УПК РФ недопустимым доказательством

Определение от 16 июля 2004 года

Дело N 89-О04-29СП

(извлечение)

 

В соответствии с вердиктом коллегии присяжных заседателей: Я. Р. и М. признаны виновными в открытом хищении имущества потерпевшего П.А.Ш. с применением к нему насилия, не опасного для его жизни и здоровья; С. признан виновным в разбойном нападении на потерпевшего П.А.Ш. с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с причинением тяжкого вреда его здоровью, а также в умышленном лишении жизни потерпевшего П.А.Ш., сопряженным с разбоем; Я. и Р., кроме того, признаны в заранее не обещанном укрывательстве совершенных С. убийства и разбоя, а также в умышленном уничтожении чужого имущества, повлекшим причинение значительного ущерба. Преступления были совершены в ночь на 14 апреля 2003 года в Тюменском районе Тюменской области при обстоятельствах, изложенных в приговоре суда. Осужденный М. в своей кассационной жалобе ставит вопрос об отмене приговора и передаче дела на новое судебное рассмотрение, указывая на отсутствие достаточных доказательств его виновности, а также на то, что его "явка с повинной" получена с нарушением уголовно-процессуального закона. В дополнительной жалобе осужденный М., кроме того, указывает на ряд допущенных, по его мнению, нарушений уголовно-процессуального закона, которые не позволили присяжным заседателям вынести объективный вердикт. Так, в жалобе обращается внимание на то, что - присяжные, не придя к единодушному решению, находились в совещательной комнате менее 3 часов, а председательствующий перед принятием решения о возвращении их в совещательную комнату не обратился к ним повторно с напутственным словом. Поскольку обвиняемый Я. в своем "последнем слове"- сообщил о новых обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела, суд обязан был возобновить судебное следствие, но этого не сделал. В нарушение требований ст.359 УПК РФ в вопросный лист были включены вопросы, которые требовали от присяжных заседателей юридических оценок: о факте применения насилия и тяжести полученных потерпевшим телесных повреждений, о статусе потерпевшего, а также о мотивах преступления. По мнению осужденного М. приговор не соответствует содержанию вердикта присяжных. Осужденный С. в своей кассационной жалобе просит об отмене приговора и направлении уголовного дела на новое судебное рассмотрение. Он считает, что показания свидетелей Г., М., Ш., П. являются необъективными, а его "явка с повинной" не может быть признана допустимым доказательством, так как получена с нарушением закона, в связи с оказанным на него сотрудниками милиции психологического давления. В дополнительной жалобе осужденный С. ставит вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления в его действиях. Утверждает, что в смерти потерпевшего повинен только осужденный Я., а "явки с повинной" всех осужденных являются противоречивыми. Адвокат С.Г.А. в своей кассационной жалобе в защиту интересов осужденного С. также ставит вопрос об отмене приговора и прекращении уголовного дела в отношении ее подзащитного. Приговор, по мнению адвоката С.Г.А. постановлен на противоречивых доказательствах и не соответствует вердикту присяжных. Кроме того, в жалобе отмечается, что "явка с повинной" сама по себе не должна рассматриваться как доказательство, так как в соответствии с требованиями ст.140 УПК РФ является лишь возможным поводом к возбуждению уголовного дела. Осужденный Я. в своей кассационной жалобе указывает на то, что виновником смерти потерпевшего П. является он сам. Нанося потерпевшему в драке удары он не предполагал, что это приведет к наступлению его смерти. Считает, что суд без достаточных на то оснований признал его виновным в совершении грабежа, так как он имущества потерпевшего не похищал. Просит приговор суда в части, касающейся его осуждения за грабеж, отменить, а уголовное дело в этой части направить на новое судебное рассмотрение. Осужденный Р., после ознакомления с кассационными жалобами других осужденных, выражая свое согласие с приговором суда, просит оставить его без изменения. В своих возражениях на кассационные жалобы осужденных С., Я., М. и адвоката С.Г.А. государственный обвинитель Л.Е.Г. просит кассационную коллегию оставить их без удовлетворения, а приговор без изменения. Проверив материалы уголовного дела и обсудив доводы кассационных жалоб, Судебная коллегия не находит оснований для их удовлетворения. Доводы кассационных жалоб осужденных и адвоката С.Г.А. о недопустимости признания в качестве доказательств "явок с повинной" обвиняемых являются необоснованными. В соответствии со ст.ст. 74 п.6, 140 и 142 УПК РФ, "явка с повинной" может являться доказательством по делу в случаях, когда отсутствуют обстоятельства, препятствующие признанию ее в соответствии со ст.75 УПК РФ недопустимым доказательством. Присяжным заседателям по настоящему делу были представлены только допустимые доказательства, а обсуждение вопросов, связанных с их допустимостью, разрешалось в отсутствие присяжных заседателей. Данные, которые относились к изучению личности подсудимого С. и могли вызвать в отношении его предубеждение у присяжных заседателей, в присутствии присяжных заседателей не исследовались. Вопросный лист, напутственное слово соответствуют требованиям ст.ст. 339 и 340 УПК РФ. Вопросы, требующие юридической квалификации статуса подсудимых, а также и другие вопросы, требующие собственно юридической оценки, перед присяжными заседателями не ставились. Поскольку первоначальное обсуждение присяжными поставленных перед ними вопросов проходило менее 3-х часов, при отсутствии единодушия в их решении, председательствующим обоснованно, в соответствии с требованиями ст.343 УПК РФ было принято решение об их возвращении в совещательную комнату. Поскольку изменений в вопросный лист внесено не было, председательствующий был освобожден от обязанности повторно произносить напутственное слово присяжным заседателям. Доводы жалобы осужденного М. о незаконности действий председательствующего в этой части являются необоснованными. Также необоснованными являются доводы - жалобы осужденного М. о том, что суд в связи с показаниями подсудимого Я., был обязан возобновить судебное следствие, а также о том, что правовая позиция адвоката П. существенно не совпадала с позицией его подзащитного - подсудимого Я. Как следует из протокола судебного заседания, подсудимый Я., используя свое право на произнесение последнего слова (т. 8 л.д. 102, 94), не сообщал о каких-либо новых, ранее им не сообщенных суду, обстоятельствах, имеющих существенное значение для дела. Выдвигаемая подсудимым Я. в ходе судебного заседания версия об обстоятельствах убийства потерпевшего П. была предметом исследования и проверки в судебном заседании в условиях состязательного процесса и равенства прав сторон. Определенные расхождения в правовых позициях подсудимого Я. и его адвоката (т. 8 л.д. 86, 91) не могут быть признаны нарушением его права на защиту, так как позиция адвоката П. обусловлена стремлением защиты оспорить предъявленное Я. обвинение. Вердикт присяжных заседателей соответствует требованиям ст.ст. 343 и 345 УПК РФ является ясным и непротиворечивым, а приговор, вопреки доводам жалобы осужденного М., полностью основан на вердикте и составлен в соответствии с правилами, установленными ст.351 УПК РФ. Утверждения осужденных М., С., Я., адвоката С.Г.А. в интересах С., о недоказанности обвинения и их непричастности к совершению преступлений, не соответствуют фактическим обстоятельства дела и не могут служить кассационным поводом к отмене приговора. В соответствии с правилами ч.1 ст.334 и ст. 339 УПК РФ решение вопросов о доказанности или не доказанности события преступления, о совершении или не совершении преступления подсудимым, о его виновности или невиновности, является компетенцией присяжных заседателей. Согласно ч.4 ст.347 УПК РФ правильность ответов присяжных заседателей на вопросы вопросного листа не может быть поставлена под сомнение. Действиям осужденных М., С. и Я. суд дал правильную правовую оценку, учитывая частичный отказ государственного обвинителя от обвинения и содержание вердикта присяжных заседателей. Назначенное виновным наказание соответствует требованиям ст.60 УК РФ, учитывает обстоятельства, смягчающие наказание, а также вердикт присяжных заседателей о том, заслуживает либо не заслуживает снисхождения каждый из них.


Адвокат не подлежал допросу в качестве свидетеля.Частное постановление суда в отношении адвоката признано необоснованнымПостановление Президиума Верховного Суда РФот 7 июня 2006 г. № 71-П06

(извлечение)

 

По приговору Пермского областного суда от 2 августа 2004 г. осуждены И.Б. по п. "з" ч. 2 ст. 105, п. "б" ч. 4 ст. 162, п. "в" ч. 4 ст. 162 УК РФ и И.А. по п. "б" ч. 4 ст. 162 УК РФ. Одновременно с постановлением приговора 2 августа 2004 г. Пермским областным судом вынесено частное постановление, в котором обращено внимание Адвокатской палаты Пермской области и Главного управления Министерства юстиции по Пермской области и Коми-Пермяцкому автономному округу на установленный факт дачи адвокатом А. ложных показаний в судебном заседании и предложено по вступлении приговора в законную силу решить вопрос о лишении его права заниматься адвокатской деятельностью. При этом в частном постановлении указано, что допрошенный в судебном заседании по ходатайству защиты в качестве свидетеля адвокат А. показал, что перед допросом в качестве подозреваемого И.Б. сообщил ему о применении к нему недозволенных методов ведения следствия, продемонстрировал следы побоев, сообщил о вынужденной даче им "признательных" показаний. После допроса И.Б., проведенного в его присутствии, он, адвокат А., по просьбе подзащитного подписал протокол допроса, не внеся в него никаких замечаний и заявлений о применении недозволенных методов ведения следствия. Заявление адвоката в судебном заседании о вынужденном признании И.Б. вины в совершенных преступлениях под воздействием недозволенных методов ведения следствия суд признал неубедительным. Объяснение адвоката о том, что в ходе допроса он не сделал никаких заявлений, так как якобы жизни Измайлова Б. угрожала опасность, суд не принял во внимание. Такое утверждение, указал суд, противоречит требованиям ч. 1 ст. 49 УПК РФ, в соответствии с которой защитник обязан осуществлять защиту прав и интересов подозреваемых и обвиняемых и оказывать им юридическую помощь при производстве по уголовному делу, а также свидетельствует о непонимании А. принципов уголовного судопроизводства и своих обязанностей как защитника. Следовательно, адвокат на допросах с его участием имел реальную возможность заявить о применении к подозреваемому И.Б. недозволенных методов допросов, если таковые имели место в действительности, однако этого не сделал. Сопоставив доказательства по делу с содержанием показаний свидетеля А. в судебном заседании, суд пришел к выводу о том, что адвокат А., поддержав позицию защиты и подсудимых, тем самым стремился опорочить законные следственные действия, проведенные с его участием, чтобы путем признания их недопустимыми помочь И.Б. избежать уголовной ответственности за содеянное. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 7 декабря 2004 г. оставила частное постановление областного суда без изменения. Адвокат осужденного в надзорной жалобе поставил вопрос об отмене частного постановления суда и кассационного определения. Президиум Верховного Суда РФ 7 июня 2006 г. удовлетворил надзорную жалобу адвоката по следующим основаниям. Суд допросил адвоката А. в качестве свидетеля по ходатайству защитника подсудимого И.Б. - адвоката Н. Согласно протоколу судебного заседания перед допросом А. было разъяснено, что он обладает свидетельским иммунитетом, ему также разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 56 УПК РФ, положения ст. 51 Конституции РФ, он предупреж-ден об ответственности по ст.ст. 307, 308 УК РФ задачу заведомо ложных показаний. Между тем в ст. 56 УПК РФ изложены не только права и обязанности свидетеля. В соответствии с пп. 2 и 3 ч. 3 ст. 56 УПК РФ адвокат А. не подлежал допросу в качестве свидетеля об обстоятельствах, ставших ему известными в связи с обращением к нему за юридической помощью или в связи с ее оказанием. Суд, однако, это требование уголовно-процессуального закона нарушил, несмотря на то, что все обстоятельства, о которых А. был допрошен, стали ему известны в связи с оказанием им юридической помощи И.Б. при допросах его в качестве подозреваемого, а затем в качестве обвиняемого. Поэтому доводы в надзорной жалобе о том, что приведенные в частном постановлении суда показания адвоката А., допрошенного в качестве свидетеля вопреки вышеуказанному запрету, в силу ст. 75 УПК РФ являются недопустимыми доказательствами, основаны на требованиях уголовно-процессуального закона. При таких данных выводы суда о даче адвокатом А. в судебном заседании ложных показаний нельзя признать законными. Президиум Верховного Суда РФ отменил частное постановление суда и кассационное определение в отношении адвоката А.

 

Изменение осужденным в суде своих показаний не является препятствием для признания его явки с повинной в качестве смягчающего наказание обстоятельства

Определение Судебной коллегии по уголовным делам ВС РФ от 28.04.2010 г. N 81-Д10-9

Бюллетень Верховного Суда РФ 2010 № 12

(извлечение)

 

По приговору Кемеровского районного суда Кемеровской области от 14 июля 2006 г. В. осужден к семи годам шести месяцам лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное группой лиц, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей Г. В соответствии с ч. 5 ст. 74 УК РФ в отношении В. отменено условное осуждение по приговору от 29 июня 2005 г. и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров окончательно В. назначено восемь лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Этим же приговором осужден К. В кассационном порядке приговор не обжалован. Постановлением президиума Кемеровского областного суда от 21 декабря 2009 г. приговор Кемеровского районного суда Кемеровской области от 14 июля 2006 г. в отношении В. изменен, назначенное наказание по ч. 4 ст. 111 УК РФ снижено до семи лет трех месяцев лишения свободы и на основании ст. 70 УК РФ окончательно назначено семь лет девять месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В остальной части приговор в отношении В. оставлен без изменения. В надзорной жалобе осужденный В. просил о смягчении наказания, назначенного как по ч. 4 ст. 111 УК РФ, так и по совокупности приговоров, ссылаясь на то, что его явка с повинной судом необоснованно не признана в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, по тем основаниям, что в суде он вину не признал. Кроме этого, противоправное поведение потерпевшей Г., выражавшейся нецензурной бранью, судом также не признано обстоятельством, смягчающим наказание. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 28 апреля 2010 г. приговор изменила по следующим основаниям. Согласно протоколу судебного заседания заявление о явке с повинной В. в суде оглашалось. Как указано в приговоре, "суд не может принять во внимание и учитывать в качестве обстоятельства, смягчающего ответственность, явку с повинной подсудимых, поскольку в судебном заседании они вину не признали". Подобное толкование п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ не основано на законе, поскольку наличие или отсутствие такого смягчающего наказание обстоятельства, как "явка с повинной", не ставится в зависимость от того, подтверждает ли "явку с повинной" в судебном заседании подсудимый или нет, а также отрицает ли он изложенные в заявлении о явке факты или признает. Явка с повинной в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, учитывается в тех случаях, когда лицо в устном или письменном виде добровольно сообщило органу, осуществляющему уголовное преследование, о совершенном им или с его участием преступлении (ст. 142 УПК РФ). Изменение лицом в судебном заседании своих показаний, данных на предварительном следствии, в том числе и при явке с повинной, не может свидетельствовать о ничтожности последней. При описании преступного деяния в приговоре суд признал установленным, что В. и К. совершили в отношении потерпевшей действия "...на почве личных неприязненных отношений, возникших из-за того, что Г. оскорбляла В. и К. нецензурной бранью...". Таким образом, следует признать в качестве обстоятельств, смягчающих наказание В., его явку с повинной и противоправное поведение потерпевшей, что влечет снижение срока назначенного ему наказания. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ приговор Кемеровского районного суда Кемеровской области от 14 июля 2006 г. и постановление президиума Кемеровского областного суда от 21 декабря 2009 г. в отношении В. изменила, срок назначенного по ч. 4 ст. 111 УК РФ наказания снизила до семи лет лишения свободы. К назначенному наказанию частично присоединено не отбытое по приговору от 29 июня 2005 г. наказание, и на основании ст. 70 УК РФ по совокупности приговоров осужденному В.окончательно назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

 

Если сообщение лица о совершенном с его участием преступлении в совокупности с другими доказательствами положено судом в основу обвинительного приговора, то данное сообщение может рассматриваться как явка с повинной и в том случае, когда лицо в ходе предварительного расследования или в судебном заседании изменило свои показания

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 октября 2010 г. № 1-Д10-13

Бюллетень Верховного Суда РФ 2001 № 7

(извлечение)

 

Виноградовским районным судом Архангельской области 28 января 2005 г. П. осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего. В кассационном порядке приговор оставлен без изменения, надзорная инстанция внесла в приговор изменения в части взыскания процессуальных издержек. В надзорной жалобе осужденный П. просил пересмотреть состоявшиеся судебные решения, признать в качестве смягчающего наказание обстоятельства его явку с повинной и снизить срок назначенного наказания. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ 18 октября 2010 г. приговор в части назначенного наказания изменила по следующим основаниям. В соответствии со ст. 60 УК РФ при назначении наказания учитываются характер и степень общественной опасности преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи. В силу п. "и" ч. 1 ст. 61 УК РФ явка с повинной признается смягчающим наказание обстоятельством. В материалах дела имеется заявление о явке с повинной П. о совершенном им преступлении, написанное им собственноручно. Указанная явка с повинной была признана судом доказательством, подтверждающим виновность осужденного в совершении преступления, и положена в основу приговора, однако не учтена при назначении наказания в качестве смягчающего обстоятельства. Не признавая явку с повинной смягчающим обстоятельством, суд сослался на то, что впоследствии изложенные подсудимым данные были полностью опровергнуты. Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ с таким выводом суда не согласилась. Как следует из приговора, суд признал добро-вольное заявление П. об обстоятельствах применения насилия к С. явкой с повинной. Последующая позиция осужденного, отрицание им причастности к причинению тяжкого вреда здоровью С. не могут изменить процессуальный статус явки с повинной. С учетом смягчающего обстоятельства Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ состоявшиеся по делу судебные решения изменила, снизила назначенное наказание до восьми лет лишения свободы.

 

 

Показания подозреваемого, допрошенного в присутствии дежурного адвоката, но в отсутствии адвоката, с которым родственники заключили соглашение, признаны недопустимыми доказательствами. Подозреваемый нуждался в услугах адвоката с момента фактического задержания.

Бюллетень Верховного Суда РФ 2001 № 7

(извлечение)

 

Следственными органами А. обвинялся в том, что 1 марта 1999 г. в г. Ульяновске совершил разбойное нападение на К. и убил его (п. "в" ч. 3 ст. 162, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Судом присяжных Ульяновского областного суда 14 июля 2000 г. А. оправдан за недоказанностью участия в совершении преступлений. Одновременно по делу было вынесено частное постановление, в котором суд присяжных обратил внимание следователя отдела по расследованию особо важных дел прокуратуры Ульяновской области на допущенное им нарушение уголовно-процессуального закона при расследовании дела. Об этом же доведено до сведения прокурора Ульяновской области. Прокурор в частном протесте просил отменить постановление суда присяжных, считая вывод суда о нарушении уголовно-процессуального закона основанным на односторонних доказательствах, пояснениях адвоката, подсудимого А., имели существенное значение для выяснения вопроса о допустимости этого доказательства, нарушения требований ст. 47 УПК РСФСР об участии защитника в уголовном судопроизводстве не допущено. Кассационная палата ВС РФ 24 октября 2000 г. частное постановление суда присяжных оставила без изменения, а частный протест - без удовлетворения, указав следующее. В соответствии с ч. 3 ст. 435 УПК РСФСР председательствующий судья обязан решить вопрос об исключении из разбирательства дела в суде присяжных всякого доказательства, полученного с нарушением закона, а в случае, если состоялось исследование доказательств, признать такое доказательство не имеющим юридической силы, а состоявшееся его исследование - недействительным. При исследовании во время разбирательства дела протокола допроса А. в качестве подозреваемого от 3 марта 1999 г. требования названного закона председательствующим судьей выполнены в полном объеме. Как видно из материалов дела и протокола судебного заседания, адвокат Г., с которым родственники А. заключили соглашение на его защиту, заявил ходатайство о признании протокола допроса А. в качестве подозреваемого недопустимым доказательством, поскольку, по мнению адвоката, допрос произведен с нарушением закона, а именно в ночное время и без его (адвоката) извещения. Данное ходатайство председательствующим судьей обоснованно удовлетворено. Согласно материалам дела 2 марта 1999 г. при допросе свидетель Б. указал на несовершеннолетнего А. как на лицо, совершившее убийство К. В связи с этим 3 марта утром в квартире А. был произведен обыск с целью изъятия вещей и орудия преступления, имеющих отношение к делу. В то же время у него изъяли его одежду и обувь, а сам он в течение всего дня находился в помещении РУВД, где с ним проводились следственные мероприятия - допросы, в том числе и очные ставки со свидетелями, т. е. фактически А. был задержан и являлся подозреваемым по делу. Однако, несмотря на эти обстоятельства, следователь производил допросы несовершеннолетнего А. в качестве свидетеля, не разъяснил ему права подозреваемого, не допустил к участию в проведении следственных действий адвоката Г. В последующем, уже в ночное время (в 22 час. 20 мин.), 3 марта 1999 г. А. был задержан в качестве подозреваемого официально и допрошен с участием дежурного адвоката, а не приглашенного родственниками А. адвоката Г., хотя данный допрос не вызывался необходимостью, поскольку несовершеннолетний, фактически являясь подозреваемым, до этого допроса более 12 часов находился в помещении РУВД. Факт допроса А. в качестве подозреваемого в частном протесте не оспаривается. Поэтому вызов следователя в суд для дачи показаний по данным обстоятельствам не вызывался необходимостью. Таким образом, судом установлено, что А. Действительно являлся подозреваемым по делу не со времени составления протокола о задержании в порядке ст. 122 УПК РСФСР, а с утра 3 марта – момента его реального задержания, когда в отношении него были проведены действия, направленные на выявление уличающих фактов и обстоя-тельств: обыск, изъятие его одежды и обуви, удерживание его в течение всего дня в помещении РУВД, где с ним проводились следственные мероприятия - допросы, в том числе и очные ставки со свидетелями. При таких обстоятельствах А. необходимо было безотлагательно предоставить помощь адвоката Г., с которым родственники заключили соглашение, однако органы предварительного следствия этого не сделали. А. допрошен в качестве подозреваемого без участия упомянутого адвоката, чем нарушено его право на защиту.

 

3.4. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности

 

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими

и ядовитыми веществами

Постановления Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 г. (в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31)

 

14. В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств, психотропных веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, судам следует иметь в виду, что необходимыми условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 7 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", и требований части 7 статьи 8 указанного Федерального закона, в соответствии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)

(см. текст в предыдущей редакции)

 

Результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.

(в ред. Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 N 31)

 

Исключение из доказательств акта личного досмотра на том основании, что ст. 74 УПК РФ не предусматривает «акт личного досмотра» как допустимое процессуальное доказательство признано необоснованным,, поскольку при оценке материалов, полученных при проведении оперативного эксперимента, суду следует руководствоваться не только уголовно-процессуальным законом, но и положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 3 сентября 2004 г. № 47-О04-75

Бюллетень Верховного суда РФ 2005 №5

 

Оренбургским областным судом 30 июня 2004 г. Т. оправдан по ч. 3 ст. 159 УК РФ за отсутствием в его действиях состава преступления. Органами следствия Т. обвинялся в том, что в период с августа по сентябрь 2003 года, являясь должностным лицом органов внутренних дел, группой лиц по предварительному сговору, путем обмана и злоупотребления доверием Я., используя свое служебное положение, похитил у него 2400 долларов США, причинив ему значительный ущерб. В кассационном представлении государственный обвинитель поставил вопрос об отмене оправдательного приговора, считая выводы суда не соответствующими фактическим обстоятельствам дела и полагая, что судом нарушены требования уголовно-процессуального закона. Оправдывая Т. по обвинению в мошенничестве, суд, по мнению прокурора, не учел того обстоятельства, что действия сотрудников ФСБ, в рамках действующего Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" осуществлявших оперативный эксперимент, при этом контролировавших движение передаваемых денег от момента их специальной регистрации и замены номеров купюр до их вручения потерпевшим Я. знакомому обвиняемого - С., а затем С. - Т., производились на законных основаниях, в соответствии с постановлением, утвержденным руководством УФСБ по Оренбургской области. Результаты оперативной деятельности (документы, изъятые денежные средства, аудио- и видео-кассеты) были представлены в органы прокуратуры, и там решался вопрос о возбуждении уголовного дела и проведении последующих за этим следственных действий. Акты личного досмотра С. и Т. суд ошибочно оценил как недопустимые доказательства по сугубо формальным основаниям, тогда как зафиксированные указанными актами факты передачи помеченных денежных купюр С. и Т. суд фактически признал. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 3 сентября 2004 г. оправдательный приговор отменила, указав следующее. Выводы суда об оправдании Т. в мошенничестве не соответствуют фактическим обстоятельствам дела и содержат противоречия, которые повлияли на решение вопроса об обоснованности предъявленного Т. обвинения в совершении этого преступления, что в соответствии с требованиями п. 4 ст. 380 УПК РФ явилось основанием для отмены приговора. Суд в приговоре определил "бесспорно" установленным то, что потерпевший передал 2400 долларов США С., а С. 2200 долларов США - Т., и эта сумма у Т. изъята. Признав недопустимыми доказательствами акты личного досмотра С. и Т., при котором сотрудниками УФСБ РФ были обнаружены и изъяты две купюры по 100 долларов США у С. и две купюры по 100 долларов США у Т., суд фактически вошел в противоречие с им же установленными обстоятельствами. Считая, что ст. 74 УПК РФ не предусматривает "акт личного досмотра" как допустимое процессуальное доказательство, суд оставил без оценки факт задержания С. и Т., осуществленного сотрудниками УФСБ РФ в рамках проводимого ими оперативного эксперимента. Их действия в данном случае регламентировались не нормами УПК РФ, а положениями Федерального закона от 12 августа 1995 г. "Об оперативно-розыскной деятельности" (с изменениями и дополнениями). Обоснованность действий сотрудников УФСБ РФ, их соответствие положениям вышеназванного Закона, наличие специального постановления, санкционировавшего проведение оперативно-розыскных мероприятий, суду надлежало проверить, однако этого сделано не было. Материалы проведенных оперативных мероприятий (документы, изъятые денежные средства, видеокассеты и аудиокассеты) были переданы в прокуратуру для решения вопроса о возбуждении уголовного дела и проведения следственных действий. Вместе с тем, предъявляя требование о соответствии действий оперативных сотрудников нормам уголовно-процессуального закона, суд не учел того, что их деятельность на этом этапе регламентируется, кроме вышеназванного Федерального закона, Инструкцией "О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд", утвержденной приказом ФСНП России, ФСБ России, МВД России, ФСО России, СВР России от 13 мая 1998 г. Именно с учетом положений данных нормативных актов суду следовало оценивать правильность и законность действий оперативных сотрудников при задержании лиц, осмотре их имущества и их личном досмотре. Необоснованны и указания в приговоре об отсутствии законных действий по приобщению материалов оперативных мероприятий к материалам уголовного дела, так как следователем необходимые следственные действия проводились, что подтверждается наличием соответствующих протоколов. Учитывая изложенное, Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ оправдательный приговор Оренбургского областного суда в отношении Т. отменила, дело направила на новое судебное разбирательство в тот же суд, в ином составе судей.

 

Производные доказательства, полученные на основе материалов оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с нарушениями требований Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» не могут быть признаны допустимыми

Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 18 августа 2004 г. № 41-О04-83СП

Бюллетень Верховного суда РФ 2006 № 1

(извлечение)

Судом Ростовского областного суда с участием присяжных заседателей 28 июня 2004 г. Л. оправдан по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 33 и п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ за неустановлением события преступления. В кассационном представлении прокурор просил приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение. Судебная коллегия по уголовным делам ВС РФ 18 августа 2004 г. кассационное представление оставила без удовлетворения, указав следующее. С доводами о нарушении прав государственного обвинителя по представлению доказательств согласиться нельзя. Так, государственный обвинитель заявлял ходатайства о допросе в присутствии присяжных заседателей в качестве свидетелей оперативных работников М. и К. Однако председательствующий, исходя из того, что названные лица не являлись свидетелями факта преступления, а принимали участие в расследовании рассматриваемого дела, обоснованно отказал в удовлетворении данных ходатайств. Правомерно также судья отказал в исследовании протокола расшифровки аудиозаписи разговора между К. и Х., поскольку, как правильно указано в постановлении председательствующего, аудиокассета получена с нарушением норм процессуального права (требований п. 14 ст. 6, п. 3 ст. 8, ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"), следовательно, протокол ее расшифровки, как производный от аудиозаписи, также является недопустимым доказательством. Отказывая в удовлетворении ходатайства государственного обвинителя в исследовании фотографии с изображением свидетеля С., председательствующий обоснованно указал, что она была получена с нарушением требований ст.ст. 7 и 11 указанного Федерального закона. В частности, в деле отсутствует постановление о проведении оперативного мероприятия - наблюдения, в результате которого и была получена приобщенная к делу фотография.

 

В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам УПК РФ.Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ от 11 декабря 2007 г. N 89-Д07-30

(извлечение)